Международный договор как источник международного интеллектуального права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 20:06, дипломная работа

Описание

Целью данной дипломной работы является рассмотрение права интеллектуальной собственности, ознакомление с системой юридических норм, регулирующих межгосударственные отношения в сфере права интеллектуальной собственности.
В первой главе работы мы попытаемся осветить некоторые аспекты, касающиеся интеллектуальной собственности, а так же международный порядок регулирования прав интеллектуальной собственности. Во второй главе мы рассмотрим конкретные виды интеллектуальной собственности и права: международное патентное право, международное авторское право, средства индивидуализации юридического лица.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
4


1.СИСТЕМА ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
6
1.1 Международное право интеллектуальной собственности как отрасль международного права
6
1.2 Источники международного права интеллектуальной собственности
18
1.3 Соотношение источников международного права и национального законодательства РК в области международного права интеллектуальной собственности
20
2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА
23
2.1 Правовая природа международного договора в области международного интеллектуального права
23
2.2 Международные договоры как основа деятельности международных организаций в области защиты ИС (ВОИС, ВТО)
38
2.3 Реализация международных обязательств в национальном законодательстве Республики Казахстан
64


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
71


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Работа состоит из  1 файл

Диплом Рауан.doc

— 488.00 Кб (Скачать документ)

Таким образом, патентное право можно определить как совокупность норм, регулирующих порядок регистрации, оформления, использования, отчуждения изобретений, а также защиты прав их авторов и правообладающих лиц. Патентное право является составной частью соответствующего законодательства, носящего комплексный характер и объединяющего нормы административного, гражданского, финансового, трудового права.

Права, предоставляемые патентам, определяются патентным законодательством страны, выдавшей патент. Эти права, именуемые исключительными правами использования, обычно включают:

1.      в случае патента на изобретение изделия – право изготовлять, использовать, продавать и импортировать изделия, которые включают в себя изобретения;

2.      в случае патента на изобретение способов – право использовать способ, включающий изобретение, а также право изготовлять, использовать, продавать и импортировать изделия, которые были изготовлены с помощью способа, включающего данное изобретение.

Как отмечалось ранее, лицо, использующее запатентованное изобретение без разрешения патентовладельца, совершает противоправные действия. Однако в этом правиле есть исключения, так как патентное законодательство может предусмотреть случаи, в которых запатентованное изобретение может быть использовано без разрешения патентовладельца (например, использование его государством или от имени государства в интересах общества или использование на основании принудительной лицензии.). Принудительная лицензия является разрешением на использование изобретения, выдаваемым правительственным учреждением, как правило, в очень ограниченном числе случаев, предусмотренных законом, причем только в тех случаях, когда юридическое лицо, желающее использовать запатентованное изобретение, не в состоянии получить разрешение патентовладельца. Условия выдачи принудительных лицензий подробно регулируются в соответствующем законодательстве. В частности, постановление о выдаче принудительной лицензии обычно включает указание о выдаче вознаграждения патентовладельцу. Но подобные постановления, как и большинство, нормативно-правовых актов, могут оспариваться.

Вторая форма охраны изобретений состоит в регистрации или выдаче патента на «полезную модель». Данное выражение используется в качестве наименования определенных видов изобретений. В большинстве национальных законодательств мира, содержащих положения о полезных моделях, в эту категорию входят изобретения в области механики. Объектами полезных моделей являются устройства, приспособления и полезные предметы. Так называемые «малые патенты» являются охранным свидетельством, аналогичным патентам на полезные модели. «Три аспекта отличают полезную модель от изобретений, на которые выдаются обычные патенты: во-первых, в случае изобретения, именуемого «полезной моделью», изобретательский уровень несколько ниже, чем случаи изобретения, на которые испрашивается патент на изобретение; во-вторых, максимальный срок охраны, предусматриваемый законом для полезной модели, как правило, значительно короче максимального срока охраны, предусматриваемого законом для изобретения, на который был выдан патент; в-третьих, пошлины, взимаемые за выдачу и поддержание в силе документа, как правило меньше, по сравнению с обычными патентами. Более того, в определенных странах также имеются значительные различия в процедуре предоставления охраны полезной модели: данная процедура обычно короче и проще, чем в случае с патентами на изобретение».

Полезные модели призваны поощрять изобретателей и инвесторов вкладывать свои знания и средства в разработку и охрану технических усовершенствований, которые не удовлетворяют критериям патентоспособности, причем стоимость такой охраны значительно ниже, а процедура более ускорена. Вследствие этого полезные модели представляют особый интерес для малого и среднего производства, являясь инструментом технического развития развивающихся стран. Некоторые изобретения могут просто не отвечать всем условиям патентоспособности, например не обладая соответствующим изобретательским уровнем. В этом случае паллиативным решением является регистрация полезной модели. С другой стороны, система обычных патентов не применяется к незначительным техническим усовершенствованиям и тем самым не девальвируется.

В самом широком плане «..промышленный образец может быть определен как орнаментальное или эстетическое внешнее оформление полезного изделия. Орнаментальное внешнее оформление может включать в себя форму, и / или орнамент, и / или цвет изделия. Кроме того, это орнаментальное или эстетическое оформление должно быть просто «приятным для глаз». Изделие должно поддаваться тиражированию в промышленных масштабах, чем и объясняется понятие «промышленный образец»». Любопытно, что если данный критерий не удовлетворяется, то объект может классифицироваться как произведение искусства и охраняться авторским правом, а не законами промышленной собственности. Оригинальным является то, что по законодательству одних стран промышленный образец для того, чтобы подлежать охране, должен быть обязательно новым; по законам других стран он должен быть оригинальным. «Обычно промышленные образцы охраняются от неразрешенного изготовления экземпляров или имитации. В данном случае срок охраны может составлять 5, 10 или 15 лет. Документ, удостоверяющий охрану промышленного образца, может называться свидетельством о регистрации или патентом. В последнем случае к слову «патент» всегда должно добавляться «на промышленный образец»».

С расцветом искусства дизайна за последние несколько лет потребители все больше стремятся к тому, чтобы полезность товаров сочеталась с приятным внешним видом. Вследствие этого фирмы-изготовители увеличили расходы на дизайн и охрану результатов творческого труда дизайнеров путем регистрации соответствующих промышленных образцов.

Идея товарного знака не является новой, поскольку в течение многих веков в торговле использовалось данное понятие в виде специальных знаков, отличающих товары от продукции конкурентов. Тем не менее, длительное время использование товарных знаков было ограничено некоторыми видами товаров, реализовывающихся вдалеке от места их изготовления. Современные товарные знаки, в том виде, в каком мы с ними знакомы, появились в XVIII веке в результате растущих международных связей и принятия законов, гарантирующих свободу торговли и промышленности. Последовавший быстрый рост внутренней и международной торговли сделал необходимым более широкое использование товарных знаков как средства узнавания и определения товаров в интересах всех субъектов торговых правоотношений: производителей, торговцев и потребителей.

Использование товарных знаков преследует несколько целей. С точки зрения потенциального покупателя, товарный знак является основанием в принятии решения приобрести или нет определенное изделие, так как потенциальный покупатель нуждается в определенном качестве товара или в иной его характеристике. Таким образом, одной из функций товарного знака является передача в форме, доступной чувственному восприятию этого качества или этой характеристики. Другой функцией товарного знака является произведение товара, обладающего таким качеством или такой характеристикой, отличных от аналогичных товаров.

Второй функцией товарного знака является то, что он позволяет фирме-изготовителю опознать товары, произведенные ею, после того, как они перешли во владение третьих лиц.

Третья функция товарного знака – помощь государственным органам, отвечающим за контроль качества или иные характеристики товаров, несущих товарный знак.

В настоящее время «товарные знаки используются практически во всем мире – в развивающихся, промышленно развитых странах, странах с рыночной и плановой экономикой, и повсюду они играют важную экономическую роль в маркетинге и торговле».  В товарных знаках в равной степени заинтересованы те, кто предлагает товары и услуги на рынке: производители, оптовики, дистрибьюторы и розничная торговля, а также потребители, государственные органы и вся экономика в целом. Товарный знак позволяет фирме, использующей его, обратить внимание потенциальных покупателей на существование товара, привлечь к нему внимание и, после ознакомления покупателей с товаром, отличать его от аналогичных товаров, имеющихся на рынке. Таким образом, фирма имеет возможность обрести реноме производителя товаров, реализуемых под этим товарным знаком. Ценность товарного знака проистекает из этой ассоциации между ним и изделием, что стимулирует спрос на соответствующие товары и позволяет им конкурировать с другими товарами, произведенными конкурентами. После того, как товарный знак обрел хорошую репутацию, товару становится значительно легче проникать на новые рынки и тем самым стимулировать экспорт.

Защита от недобросовестной конкуренции уже почти в течение века считается частью системы охраны промышленной собственности. Ее признание в качестве таковой было впервые сделано в 1900 г. на Брюссельской дипломатической конференции по пересмотру Парижской конвенции по охране промышленной собственности, когда в текст Конвенции была включена статья 10, в которой говорилось: «Граждане стран, присоединившихся к Конвенции (ст. 2 и 3), пользуются во всех странах Союза охраной, предоставляемой собственным гражданам, против недобросовестной конкуренции». После изменений, внесенных на последующих конференциях Конвенции, текст Стокгольмского акта гласит следующее:

1.      страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции;

2.      актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах;

3.      в частности, подлежат запрету:

4.      Все действия, способные каким-либо образом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

5.      Ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

6.      Указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общество в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В то время как права промышленной собственности, закрепленные, например, в патентах, доставляются путем подачи соответствующей заявки патентными ведомствами и облекают патентовладельца исключительными правами в отношении объекта охраны, защита от недобросовестной конкуренции, с другой стороны, основывается не на предоставлении прав, а на соображении – будь то зафиксированном в законодательных документах или признанном в качестве общего принципа права, – что действия, идущие вразрез с общепринятой честной коммерческой практикой, недопустимы. Честная игра на рынке не может быть обеспечена только путем охраны прав промышленной собственности. Широкий круг недобросовестных действий, таких, как вводящая в заблуждение реклама и нарушение коммерческой тайны, обычно не рассматривается конкретными законами в области промышленной собственности.

В некоторых случаях недобросовестной конкуренции прослеживается связь между данными видами охраны. Во многих странах неразрешенное использование незарегистрированного товарного знака считается противоправным на основании общих принципов в области охраны против недобросовестной конкуренции (в ряде стран такое неразрешенное использование известно как «выдавание одного товара за другой»). Аналогичен пример и в случае с изобретениями: если изобретения не раскрываются и не рассматриваются коммерческой тайной, неразрешенное осуществление третьими сторонами определенных действий в отношении этой коммерческой тайны может трактоваться как противоправное. Более того, осуществление определенных действий в отношении изобретения, которое не было обнародовано и не запатентовано, или в отношении которого срок патента истек, в ряде особых случаев также может быть противоправным.

Решение вопроса о том, что является недобросовестным или нечестным, в значительной степени определяется экономическими и социальными реалиями в определенном месте и в определенный момент времени. Законодательство в области недобросовестной конкуренции особенно зависит от меняющихся обстоятельств и реалий. Оно может, с одной стороны, предоставить прочные правовые рамки, а с другой – достаточно гибкую норму для формулирования и применения мер, которые одновременно могут корректироваться в свете конкретных и постоянно меняющихся социальных и экономических условий в той или иной стране и служить эффективным средством борьбы против определенных видов, внушающих озабоченность действий в области торговли.

Основополагающую роль в деятельности ВОИС по содействию охране интеллектуальной собственности играют разработка и применение международных норм и стандартов. В настоящее время Организация осуществляет административные функции одиннадцати договоров (пяти в сфере промышленной собственности и шести в области авторского права), устанавливающих согласованные на международном уровне права и общие стандарты для их охраны, которые государства, подписывающие эти договоры, соглашаются соблюдать и применять на своих территориях.

Хотя краеугольным камнем договорной системы ВОИС по-прежнему остаются Парижская и Бернская конвенции, последующие договоры расширили и углубили охрану, обеспечиваемую этими двумя договорами, а также позволили учесть изменения, связанные с техническим прогрессом, и охватить новые области, вызывающие интерес или озабоченность. Организация также играет все более активную роль в приведении национальных и региональных систем регистрации прав интеллектуальной собственности в соответствие с интересами пользователей путем гармонизации и упрощения процедур. В этой связи хотелось бы отметить, что даже наиболее удачно сформулированный договор бывает, неэффективен без применения его положений на практике государствами-членами, поэтому ВОИС настоятельно призывает государства к подписанию и применению договоров, разработанных под ее эгидой. Активное присоединение к международным договорам и последовательное обеспечение их соблюдения позволяют поддерживать стабильный международно-правовой режим, вселяют уверенность в том, что права интеллектуальной собственности будут соблюдаться во всем мире, способствовать притоку инвестиций и содействовать экономическому развитию и росту социального благосостояния стран.

 

             

1.2 Источники международного права интеллектуальной собственности

 

За последние годы в Казахстане были приняты нормативные правовые акты, регулирующие отношения по созданию и использованию произведений науки, литературы и искусства.

Информация о работе Международный договор как источник международного интеллектуального права