Правовое положение акционерного общества

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2012 в 18:44, контрольная работа

Описание

По своей правовой природе акционерное общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
В соответствии со статьей 66 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) акционерные общества являются одной из форм хозяйственных обществ.

Содержание

1.Правовое положение акционерного общества 3
1.1.Место нахождения 8
1.2.Юридический адрес 10
2.Комерческая концессия 17

Работа состоит из  1 файл

хоз-право работа.doc

— 95.50 Кб (Скачать документ)
      • в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества. На практике иногда затруднительно определить степень участия одного общества в управлении другим. Законом не оговаривается степень участия, это может быть владение контрольным пакетом акций либо владение 20 процентами уставного капитала при условии, что остальные участники дочернего общества владеют небольшими долями
      • в силу заключенного между ними договора. В гражданском законодательстве Российской Федерации подобного вида договора не предусмотрено. Однако, исходя из принципа диспозитивности гражданского законодательства, а также свободы договора, заключение такого договора возможно
 

    Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.  
    По общему правилу основное общество не несет ответственности за действия дочернего. Исключение составляют действия дочернего общества, совершенные во исполнение указаний основного общества.  
    В таком случае основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.  
    Обратите внимание, основное общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.  
    В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Субсидиарная ответственность основного общества наступает только при недостаточности имущества дочернего общества.  
    Несостоятельность дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанные право и возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит банкротство дочернего общества.  
    На практике проблематично доказать наличие вины основного общества.  
    Кроме того, акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.  
    "Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества" (пункт 4 статьи 6 Закона об акционерных обществах).  
    Законом об акционерных обществах закреплена обязанность общества, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций, незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом. Порядок раскрытия указанной информации установлен Приказом ФСФР РФ от 16 марта 2005 года N 05-5/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".  
    Законом РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" установлено, что приобретение акций с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое общество получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций, осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа на основании ходатайства. Данное требование не распространяется на учредителей хозяйственного общества при его образовании.  
  Предварительное согласие на осуществление указанной сделки требуется в случаях, если суммарная стоимость активов по последнему балансу преобладающего и зависимого обществ превышает 30 миллионов минимальных размеров оплаты труда или одним из них является хозяйствующий субъект, внесенный в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, либо приобретателем является группа лиц, контролирующая деятельность указанного хозяйствующего субъекта.  
    В случае неисполнения указанного требования антимонопольный орган вправе обратиться в суд с заявлением о признании такой сделки не соответствующей закону.  
    Более того, предварительное согласие антимонопольного органа требуется и в тех случаях, когда преобладающее общество уже имеет более 20 процентов акций зависимого общества и желает приобрести еще. Поэтому согласие является обязательным и в тех случаях, когда лицо уже имело в своем распоряжении 20 процентов голосующих акций хозяйственного общества на момент приобретения дополнительного их количества. Согласие необходимо на каждую сделку по приращению, если результат превышает квоту, ранее согласованную данным приобретателем с антимонопольным органом (пункт 22 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 марта 1998 года N 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства").  
    Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом (статья 106 ГК РФ). Законом об акционерных обществах в настоящее время таких ограничений не установлено. Однако участники общества вправе самостоятельно ограничить максимальное количество голосов, предоставляемых одному акционеру, закрепив такое положение в уставе общества (статья 11 Закона об акционерных обществах).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Коммерческая концессия

Коммерческая концессия (франчайзинг, франшиза) .Регулируется главой 54 ГК РФ. Термин “Коммерческая концессия” эквивалентен терминам франчайзинг, франшиза. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ст. 1027 ГК РФ).

Информация о работе Правовое положение акционерного общества