Понятие и виды наследования. Сервитута и фидеикомиссы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2012 в 21:23, контрольная работа

Описание

В данной работе дана характеристика сервитутам как право на чужие вещи в римском частном праве, а так же раскрывается сущность понятия фидеикомисса. Права на чужие вещи устанавливают пользование или другие правомочия лиц в отношении чужих вещей, находящихся в чужой собственности. Эти права возникают либо путем соглашений собственником вещи, либо в силу других юридических фактов. Права на чужие вещи следует отличать от законных ограничений права собственности, устанавливаемых для упорядочения сосуществования самих собственников в целях охраны общественных интересов.
Рассмотрены общие положения, касающиеся сервитутов. Подробно рассмотрены предиальные сервитуты, уделено внимание защите сервитутов и вопросы владения правом. Представление о сервитутах как о правах (jura) возникло, вероятно, только с появлением городских земельных сервитутов, которые рассматривались как отличные от вещей, в состав которых входили или которым служили.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
Введение………………………………………………………………………………..…..3 стр.
1. Понятие и виды наследования…………………………………………………………..4 стр.
1.1. Наследование по завещанию…………………………………………………....5-6 стр.
1.2. Наследование по закону…………………..……………………………………..6-7 стр.
1.3. Наследование по праву представления……………………………………….….7 стр.
Сервитут в Римском праве.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….....8 стр.
2. Понятие и содержание сервитута……………………..……………………………..9-10 стр.
3. Виды сервитутов………………………………………………………………………..11 стр.
3.1. Предиальные сервитуты………………………………………………………11-13 стр.
3.2. Личные сервитуты…………………………………………………………...……13 стр.
4. Приобретение, утрата и защита сервитута………………………………………...14-15 стр.
Фидеикомиссы
Введение…………………………………………………………………………………....16 стр.
5. Понятие и содержание фидеикомисса……..………………………………………….17 стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….……...18 стр.
Список литературы………………………………………………………………………..19 стр.

Работа состоит из  1 файл

Понятие и виды наследования. Сервитута и фидеикомиссы.docx

— 61.92 Кб (Скачать документ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По  дисциплине «Римское право»

Тема: «Понятие и виды наследования. Сервитута и фидеикомиссы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………..…..3 стр.

1. Понятие и  виды наследования…………………………………………………………..4 стр.

    1.1. Наследование по завещанию…………………………………………………....5-6 стр.

    1.2. Наследование  по закону…………………..……………………………………..6-7 стр.

    1.3. Наследование  по праву представления……………………………………….….7 стр.

Сервитут в  Римском праве.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….....8 стр.

2. Понятие и содержание сервитута……………………..……………………………..9-10 стр.

3. Виды сервитутов………………………………………………………………………..11 стр.      

      3.1. Предиальные сервитуты………………………………………………………11-13 стр.

     3.2. Личные сервитуты…………………………………………………………...……13 стр.

4. Приобретение, утрата и защита сервитута………………………………………...14-15 стр.

Фидеикомиссы

Введение…………………………………………………………………………………....16 стр.

5. Понятие и  содержание фидеикомисса……..………………………………………….17 стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….……...18 стр.

Список литературы………………………………………………………………………..19 стр. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

 

      Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом  развития римской собственности  и семьи. По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась  от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался  все последовательнее принцип свободы  завещательных распоряжений. По мере того, как когнатическое родство вытесняло родство агнатическое, первое становилось и основой наследования по закону. Вместе с тем римское право нашло способы сочетания свободы завещаний с интересами наследников по закону: за некоторыми из последних были признаны определенные права в имуществе наследодателя, которых нельзя было ни отменить, ни уменьшить завещанием. Это было так называемое необходимое наследование определенных разрядов наследников по закону. Весь этот ход развития был связан и с постепенным освобождением завещания от первоначального формализма.

      Основные институты наследственного права, выработанные римским правом, были восприняты гражданским правом новых народов и составляют до сих пор основу наследственного права капиталистических государств. Более того, римскому праву современные законодательства обязаны и самым понятием наследования, как универсального преемства, в силу которого на наследника не только переходят, в качестве единого комплекса, все имущественные права и обязанности наследодателя, но и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодатели, создается своего рода продолжение в лице наследника, юридической личности наследодателя.

      Наряду  с идеей универсального преемства  римское право выработало и понятие сингулярного преемства по случаю смерти: понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей.

      Наряду  с этими основными понятиями  системы наследования как преемства  в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие наследования

     Нормы наследственного права принадлежат  к способам приобретения имущества, поскольку они регламентируют переход имущества к другим лицам в связи со смертью собственника. Понятие наследования включает в себя категорию универсального преемства, ибо для возникновения права наследования (у одного или нескольких лиц) недостаточно факта смерти наследодателя, но и необходимо, чтобы на наследника переходили все права и обязанности умершего (но не отдельное правоотношение). Таким образом, наследование в римском частном праве (и в современном) характеризуется как универсальное преемство, т. е. преемство всего комплекса имущественных прав и обязанностей наследодателя.

     Наследованием называется переход  имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом всё имущество наследодателя (или – при наличии нескольких наследников – определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер проявляется и в том, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том числе такие права и обязанности, о существовании которых наследник не знал. В римском праве известно сингулярное преемство, то есть предоставление лицу отдельных прав – так назывались легаты теория отказы. Наследственно-правовые отношения возникали, когда законный наследник, способный принять наследство, заявлял, что принимает наследство. Если речь шла о наследстве дееспособного наследодателя и о вещах, могущих являться предметом наследования, наследник получал все права, которыми прежде владел наследодатель. Наследование, возможно, было или по завещанию, или по закону (если завещание не состоялось, признано недействительным, или наследник, назначенный в завещании не принимал наследства). Недопустимо было сочетание этих двух оснований при наследовании после одного и того же лица, т.е. переход одной части наследства по завещанию, а другой – по закону.

      Наследодатель, являлся лицом, которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей. Этим правом не обладали латины, и частные рабы, в то время как общественные рабы могли располагать половиной пекулиума. Юридическое лицо не могло быть наследодателем. Физическое лицо, могущее быть наследодателем, получало этот статус в момент смерти.

      Статус  наследника при определенных условиях могло получить любое физическое лицо, даже рабы. Чтобы получить статус наследника, физическое лицо должно было жить в момент деляции, то есть в  момент смерти наследодателя. Исключение составляли потомки наследодателя, родившиеся после его смерти. Статус наследника могли получать и юридические лица. В постклассический период и церковь могла получить статус наследника.

     Необходимо  различать открытие наследства и  вступление в него. Наследство открывается в момент смерти наследодателя; с открытием наследства для определенных лиц связано получение права приобрести наследство. Однако переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

     Основное  значение в Древнем Риме имело  наследование по завещанию. Отсюда такие термины, как завещательное наследство или наследник по завещанию. Римские источники послужили также основой появления и другого термина – наследование по закону, поскольку в них встречается такое словоупотребление, как законное наследство (hereditas legitima) или законный наследник (heres legitimus).

1.1. Наследование по  завещанию. 

            Завещанием в римском  праве признавали не всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало  назначение наследника. Такое назначение должно было быть в самом начале завещания. Завещание являлось односторонней сделкой, т.е. оно выражало волю только завещателя. Завещание не являлось договором, т.к. выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания, а только после смерти завещателя, как самостоятельный акт. Односторонний характер завещания проявлялось также в праве завещателя в любое время односторонне изменить или отменить завещание.

     Собственник имущества имел право сам определить, к кому и в каком объеме после его смерти должны перейти входящие в это имущество права и обязанности. Чтобы завещание приобрело юридическую силу, оно нуждалось в определенном оформлении. Цивильное право допускало три различных способа составления завещаний:

    1. провозглашение завещателем своей предсмертной воли в куриатных комициях (собраниях);

    2. завещание воина, объявлявшееся в строю перед военным сражением;

    3. завещание в виде манципации (посредством меди и весов); последнее имело наиболее широкое распространение.

        В праве постклассического  периода было принято различать  частные и публичные завещания. Частные завещания составлялись в присутствии семи свидетелей. Публичные  завещания совершались перед  магистратом, судом или императором. В завещании прежде всего определялись наследники, назначенные его составителем.

      Условия действительности завещания:

                  1) для совершения  завещания требовалась специальная  способность. Ее не имели недееспособные (душевнобольные, малолетние, расточители), лица, осужденные за некоторые преступления, все подвластные, кроме воинов, за которыми признавалось право завещательного распоряжения военным пекулием.

                  2) форма завещания  - требовала 7 свидетелей, письменная  форма необязательна. Существовали  публичные завещания: 

                        а) путем занесения  распоряжения завещателя в протокол суда;

                        б) путем передачи в императорскую канцелярию на хранение завещания.

                  3) наследник должен  был быть  назначен лично завещателем,  ясно и точно. Такой способности  не имели лица, которые к моменту  смерти не были зачаты, дети  государственных преступников.

            С другой стороны, назначить  наследниками можно было лишь кого-нибудь из числа тех, кто обладал пассивной завещательной способностью; она не признавалась ни за перегринами, ни за объединениями (юридическими лицами); понятно, что её не было и у рабов. Если завещание освобождало из рабства, то разрешалось здесь же назначить отпускаемого на свободу наследником по завещанию. Такой способности не имели лица, которые к моменту смерти не были зачаты, дети государственных преступников.

      Назначение  наследника под условием допускалось, если условие было отлагательным. В этом случае наследство открывалось не в момент смерти, а при наступлении условия. Условие отменительное не допускалось, т.к. это было не по римскому праву. Примером отлагательного условия может быть подназначение наследника - т.е. назначался как бы запасной наследник. В завещании назначение наследника иногда сопровождалось возложением на наследника выполнения определённых действий, использования имущества по определённому назначению.

     Наряду  с назначением наследников завещатель определял наследственную долю, выделяемую каждому из них. Размер выделенной доли зависел от усмотрения завещателя. Однако некоторые из числа законных наследников не могли быть лишены наследства полностью. Круг таких наследников  с переходом от одной эпохи  к другой меняется. В самые поздние времена к их числу относились восходящие и нисходящие родственники, а также родные братья и сестры наследодателя. Меняется и размер той части наследственного имущества которая переходила к ним в обязательном порядке. На позднем этапе постклассического периода он составлял 1/4 законной доли.

     Для того, чтобы совершенный акт имел юридическую силу завещания, он должен был определить наследников с  указанием либо на передачу всего  наследственного имущества одному наследнику, либо о выделении определенных долей каждому из них.

     Таким образом, завещание у римлян - строгое одностороннее формально-правовое распоряжение лица на случай его смерти, в котором обозначен наследник.

Утрата  завещанием силы

      Хотя  завещание сохранило на всем протяжении истории Рима значительные черты  формализма, однако со времени классических юристов складывается то, что называли залог favor testamenti, т.е. тенденция при помощи благоприятного толкования сохранять, насколько то было возможно, силу завещаний.

    Однако  и завещание, составленное с соблюдением  всех требований закона, могло утратить силу до открытия наследства, прежде всего, вследствие отмены его завещателем, которая в древнейшее время могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву уничтожением, срывом с них печатей и т.п. В период империи сначала было постановлено, что завещание утрачивает силу, если до истечения десяти лет со дня его составления не будет открыто наследство, а затем во изменение этого правила, Юстиниан постановил, что по истечении десяти лет завещание может быть изменено соответствующим заявлением в присутствии трех свидетелей. В период империи допускалось также внесение в завещание изменений путем составления кодициллов и распоряжений о фидеикомиссах. 

    1.2. Наследование по  закону

    Если  собственник не оставил завещания, которым определена судьба принадлежащего ему имущества на случай его смерти, то это имущество переходило к лицам, указанным в законе XII таблиц. Наследование по закону происходило всякий раз, когда из-за отсутствия завещания оно всецело определялось порядком, закрепленным в нормах действующего права.

Информация о работе Понятие и виды наследования. Сервитута и фидеикомиссы