Шпаргалки по "Гражданскому праву"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2013 в 17:35, шпаргалка

Описание

1.понятие и значение договора купли-продажи. Стороны, предмет, цена и форма договора.
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление (далее для целей настоящего раздела – в собственность, если из существа обязательства и статуса стороны в обязательстве не вытекает иное) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Работа состоит из  1 файл

Гражданское право.doc

— 498.50 Кб (Скачать документ)

Гражданское право

1.понятие  и значение договора купли-продажи.  Стороны, предмет, цена и форма  договора.

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное  ведение, оперативное управление (далее для целей настоящего раздела – в собственность, если из существа обязательства и статуса стороны в обязательстве не вытекает иное) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

К купле-продаже  ценных бумаг и валютных ценностей  положения, предусмотренные настоящим  параграфом, применяются, если законодательством  не установлены специальные правила  их продажи.

В случаях, предусмотренных  настоящим Кодексом и иными актами законодательства, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются актами законодательства.

Положения, предусмотренные  настоящим параграфом, применяются  к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или  характера этих прав.

К отдельным  видам договора купли-продажи (розничная  купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных  нужд, энергоснабжение, контрактация, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим  параграфом, применяются, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами законодательства об этих видах договоров.

2.Содержание  договора купли-продажи. Права  и обязанности сторон.

Продавец обязан передать покупателю товар:

•  соответствующего наименования;

•  требуемого качества. Качество товара должно соответствовать условиям договора или установленным законодательством требованиям к качеству отдельных видов товаров. Если в договоре условие о качестве товара отсутствует, то товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

•  в соответствующем  ассортименте. Ассортимент — перечень товаров определенного наименования, который различается по определенным признакам (например, по модели виду, сорту, размеру и т. д.);

•  в соответствующем количестве. Количество товара предусматривается в договоре в соответствующих единицах измерения или денежной форме. Количество товара можно установить в договоре купли-продажи путем установления порядка определения этого количества;

•  определенной комплектности. Комплектность товара определяется либо договором купли-продажи, либо другими обычно предъявляемыми требованиями;

Продавец-предприниматель  обязан передать покупателю товар в  таре или упаковке, отвечающих обязательным требованиям, установленным законодательством;

•  со всеми  относящимися к нему документами (технический паспорт, инструкция по эксплуатации и др.);

•  свободным  от прав третьих лиц.

Покупатель по договору купли-продажи обязан:

•  принять  товар — т. е. совершить действия для обеспечения передачи товара (выгрузить с транспортного средства, произвести приемку по количеству и качеству и т. д.);

•  оплатить его цену.

Договор купли-продажи является двусторонним. Обязанностям одной стороны корреспондируют соответствующие права другой стороны.

3.Исполнение  договора купли-продажи. Последствия  неисполнения продавцов и покупателем  своих обязанностей. Ответственность  продавцов за недостатки проданной  вещи.

Последствия неисполнения обязанностей покупателем:

•  продавец имеет право отказаться от исполнения договора в случае, если покупатель отказывается от принятия товара;

•  в случае задержки оплаты продавец имеет право  требовать оплаты товара и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.

Последствия неисполнения обязанностей продавцом:

•  покупатель вправе требовать передачи товара, а в случае отказа продавца передать товар — отказаться от исполнения договора;

•  в случае передачи товара, обремененного правами  третьих лиц, покупатель вправе требовать  уменьшения покупной цены товара либо расторжения договора, за исключением случаев, когда покупатель знал или должен был знать, что товар обременен правами третьих лиц;

•  в случае отказа продавца от передачи документов, сопутствующих товару, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;

•  если продавец передал меньшее количество товара, то покупатель вправе потребовать передачи недостающего товара либо отказаться от переданного товара и его оплаты (если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной суммы);

•  при обнаружении  в товаре обычных недостатков (если недостатки товара не были оговорены) покупатель по своему выбору вправе потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение обнаруженных недостатков;

4. Розничная  купля-продажа и ее разновидности.

Договор розничной  купли-продажи — это договор, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 462 ГК).

По своей правовой природе договор розничной купли-продажи является консенсуальным, двусторонним, возмездным, публичным, договором присоединения.

К договору розничной  купли-продажи применяются: специальные  нормы о розничной купле-продаже  ГК, общие нормы о договоре купли-продажи ГК, нормы Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. «О защите прав потребителей», если в роли покупателя выступает гражданин.

Сторонами договора розничной купли-продажи являются продавец и покупатель. Продавцом является юридическое лицо или гражданин-предприниматель. Покупателями могут быть как граждане, так и юридические лица.

Существенными условиями договора розничной купли-продажи являются условия о предмете (наименование и количество товара) и цене.

Форма договора. Договор розничной купли-продажи может быть заключен в устной либо письменной форме, а также путем совершения конклюдентных действий (например, продажа товаров с использованием автоматов). Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий (ст. 463 Г К).

5.продажа  недвижимости. Продажа предприятия.

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (п. 1 ст. 520 ГК).

По своей правовой природе договор купли-продажи недвижимости является консенсуальным, двусторонним, возмездным.

Существенными условиями договора купли-продажи недвижимости являются предмет и цена. Предмет данного договора — недвижимое имущество (все, что прочно связано с землей и не может быть перенесено). Предмет договора купли-продажи недвижимости должен содержать указания на данные, которые позволяют определенно говорить, какое имущество передается покупателю (данные о расположении недвижимости на соответствующем земельном участке и др.).

Договор продажи  недвижимости должен предусматривать цену этой недвижимости. При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным (ст. 526 ГК).

По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам (ст. 530 ГК). В соответствии с п. 2 ст. 530 ГК права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.

По своей правовой природе договор купли-продажи предприятия является консенсуальным, двусторонним, возмездным.

Существенными условиями договора продажи предприятия являются предмет и цена. Предмет договора — имущественный комплекс, в состав которого входят земля, продукция, товарные знаки (знаки обслуживания), долги, права требования и т. д.

6. Договор  мены. Понятие, характеристика. Особенности.

Договор мены – это соглашение, по которому каждая из сторон обязуется передать другой стороне в собственность один товар в обмен на другой.

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой (ст. 538 ГК).

По своей правовой природе договор мены является консенсуальным, двусторонним, возмездным.

Сторонами договора мены могут быть физические и юридические лица, обладающие правом собственности или иным вещным правом. Каждая из сторон договора мены является одновременно продавцом и покупателем обмениваемого имущества, поэтому к договору мены применяются правила договора купли-продажи, если это не противоречит существу отношений мены (п. 2 ст. 538 ГК).

Предмет договора — единственное его существенное условие. Цена и срок не относятся к числу существенных условий. Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и принятие осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности (п. 1 ст. 539 ГК).

В случае, когда  в соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются неравноценным, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен законодательством или договором (п. 2 ст. 539).

Обязанностью  каждой стороны договора является передача товара в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) контрагенту. Особенностью договора мены является правило об ответственности за истребование вещи у покупателя третьим лицом. Сторона, у которой был изъят товар, вправе при наличии оснований, предусмотренных ст. 431 ГК, потребовать у другой стороны возврата товара, полученного последней в обмен, и (или) возмещения убытков.

7. понятие  и признаки договоры поставки. Отграничение договора поставки от смежных договоров. Правовое регулирование договора поставки.

Правовое регулирование отношений по поставкам.

Договор поставки — это договор, по которому поставщик (продавец), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

По своей правовой природе договор поставки является консенсуальным, двусторонним, возмездным.

Особенности договора поставки:

1)  особенности  субъектного состава:

•  поставщиком  может быть только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, — коммерческая организация, индивидуальный предприниматель или некоммерческая организация, которая занимается предпринимательской деятельностью, направленной на достижение целей ее деятельности и не противоречащей им;

•  покупателем  может быть только лицо, приобретающее  товары для использования их в  предпринимательской деятельности (для производства, перепродажи и  др.) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием, — юридическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, или индивидуальный предприниматель;

2)  цель приобретения  товара — поставляемые товары  предназначаются для использования в предпринимательской деятельности;

3) несовпадение  момента заключения договора  поставки и момента его исполнения:

•  договором  поставки оформляются долгосрочно  длящиеся отношения, а передача товара осуществляется не единовременно, а отдельными партиями в пределах срока действия договора;

•  поставщик  может заключить договор на вещи, которых у него нет, но которые он собирается произвести или закупить в будущем;

•  поставщик  может вообще не иметь на продаваемый  товар ни права собственности, ни какого-либо иного вещного права (например, комиссионная торговля).

8. Заключение договора поставки (способы, порядок, сроки). Стороны в договоре. Структура договорных связей.

Договор поставки – это договор, в котором продавец-поставщик  передает покупателю производимые или закупленные им товары в установленный срок, по договоренной цене, а покупатель обязуется их оплатить.

Способы заключения договора представляют собой различные  совокупности юридических действий субъектов, обеспечивающие возникновение между ними обязательства. Положения о поставках предусматривают следующие способы письменного оформления договора: 1) путем составления одного документа, подписываемого сторонами; 2) в порядке обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами; 3) путем принятия поставщиком заказа покупателя к исполнению.

Основным способом оформления договора является составление  и подписание сторонами одного документа. Это более продолжительный по времени и трудоемкий порядок. Однако он позволяет субъектам в наибольшей мере использовать возможности договора для правовой организации их взаимоотношений, решения разнообразных хозяйственных задач.

Сторонами договора поставки являются лица наделенные правами  юридических лиц (предприятия, банки, организации и т.д.) и заключается договор по их усмотрению. Форму договора представляет единый документ, который подписывается сторонами. Так же правоотношения могут быть оформлены путем обмена факсами, письмами, телеграммами и прочим.

В общую часть договора необходимо включить данные о том, какими лицами и на основании каких полномочий заключается данный договор (полное наименование сторон обязательно). Необходимо выделить моменты, регулирующие обязательства сторон: порядок исполнения, документацию, ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение и т.д. Помимо этого в договоре должны быть освещены следующие существенные условия:

-срок и порядок  поставки.  Срок по договору  необходимо определить четко:  месяц, квартал, год.

-способ и  порядок отгрузки..

-качество товара  и его комплектность. 

-цена.

-сумма договора. - расчеты. -тара и упаковка.

9, 10. Содержание договора поставки. Исполнение договора поставки. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки.

Договор поставки является двусторонним. Таким образом, можно сделать вывод, что и  поставщик, и покупатель имеют обязательства  по его исполнению.

Обязанности поставщика заключаются в передаче товара покупателю со всеми необходимыми принадлежностями и документами в согласованном количестве, ассортименте, комплекте (комплектности), установленного качества, свободным от прав третьих лиц, в надлежащей таре (упаковке). Обязанность передать товары покупателю осуществляется путем отгрузки их покупателю или лицу, указанному в договоре в качестве покупателя, либо путем предоставления товаров в распоряжение покупателя в месте нахождения поставщика. Поставщик обязан передать покупателю установленное договором количество товаров. Поставщик обязан поставить товар в срок, обусловленный договором.

обязанности покупателя:

1. совершить  все необходимые действия, обеспечивающие  принятие товаров, поставленных  в соответствии с договором  поставки.

2. осмотреть  принятые товары в срок, определенный  законодательством или договором поставки; в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законодательством или договором поставки, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика;

3. при получении товаров от транспортной организации проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законодательством, регулирующим деятельность транспорта;

4. обеспечить  сохранность товаров (ответственное  хранение) и незамедлительно уведомить  поставщика при отказе от переданных  поставщиком товаров;

5. осуществить  осмотр переданных товаров в  месте их передачи .

6. оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки;

7. возвратить  поставщику многооборотную тару  и средства пакетирования, в  которых поступили товары, в порядке  и сроки, установленные законодательством;  Однако следует отметить, что тара (упаковка) однократного использования возврату не подлежит.

Правовое регулирование:

•  Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1993 г. «О поставках товаров для государственных нужд»;

•  Положение  о формировании и размещении заказов на поставку товаров для республиканских государственных нужд, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 1994 г. № 437.

Договор поставки товаров для государственных  нужд является разновидностью договора поставки. Особенностями договора поставки товаров для государственных нужд являются: цель, которая стоит перед этим договором, особый субъектный состав, специальные источники финансирования, использование государственного контракта и договора поставки товаров для государственных нужд.

Предметом государственного контракта и договора поставки товаров для государственных нужд являются любые товары, отвечающие целям поставок для государственных нужд. Договорные отношения по поставке товаров для государственных нужд оформляются в письменном виде.

Сторонами в  государственном контракте являются государственный заказчик и поставщик. В качестве государственного заказчика выступает государство, представленное

уполномоченными государственными органами и организациями: министерствами, иными республиканскими органами государственного управления и др. В качестве поставщиков в государственном контракте и договоре поставки выступают лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Другая сторона в договоре поставки товаров для государственных нужд — покупатель. Покупателей по договорам поставки для государственных нужд определяют государственные заказчики. В основном это учреждения и организации, непосредственно использующие поставляемые товары либо обеспечивающие ими конечных потребителей.

11. поставка товаров для государственных нужд.

Государственные нужды - необходимые  Республике Беларусь товары, предназначенные   для  реализации социально- экономических, научно-технических, оборонных, природоохранных,  а также других задач.

Поставка   товаров   для   государственных   нужд

осуществляется  в целях:

выполнения  обязательств по поставкам товаров  в соответствии  с

заключенными  Республикой Беларусь договорами (соглашениями);

выполнения  целевых  программ, в которых  участвует  Республика

Беларусь;

создания  и  поддержания государственных материальных  резервов

Республики Беларусь;

поддержания необходимого уровня    обороноспособности и государственной безопасности Республики Беларусь;

ликвидации последствий  аварии на Чернобыльской АЭС;

   государственной  поддержки устойчивого    функционирования  топливно-энергетического, жилищно-коммунального  и  агропромышленного

комплексов, транспорта, связи, образования,   здравоохранения, культуры и социального обеспечения;

проведения геологоразведочных работ и    природоохранных мероприятий;

удовлетворения  нужд государственного управления.

В  качестве мер  стимулирования поставщиков  товаров

для государственных  нужд могут использоваться:

 кредиты на  льготных условиях;

 льготы по  налогам и другим платежам в бюджет;

 целевые дотации  и субсидии;

  приоритетное  обеспечение  централизованно    регулируемыми материальными ресурсами;

  другие льготы.

12. Понятие и значение договора контрактации. Стороны в договоре.

Договор контрактации — разновидность договора купли-продажи; соглашение, регулирующее отношения, связанные с закупками у сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств выращиваемой или производимой ими сельскохозяйственной продукции. В соответствии с этим соглашением, продавец — производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную или произведённую им сельскохозяйственную продукцию в собственность покупателю — заготовителю, осуществляющему закупку такой продукции для последующей переработки или продажи.

Сторонами в договоре контрактации являются продавец — производитель сельскохозяйственной продукции и её покупатель — заготовитель.

В качестве производителя  может выступать коммерческая организация, в том числе сельскохозяйственный производственный кооператив, а также индивидуальный предприниматель и крестьянско-фермерское хозяйство, осуществляющие предпринимательскую деятельность по выращиванию и производству сельскохозяйственной продукции. Кроме того, реализовывать продукцию по данному договору вправе физические лица, выращивающие и производящие её на своих приусадебных или дачных участках, и такие некоммерческие организации как сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Главным признаком, определяющим способность участия в договоре лица как производителя, является производство продукции непосредственно, в собственном хозяйстве. Таким образом, сбыт продукции лицом, закупившим её для последующей переработки или перепродажи, исключает контрактацию

13. Заключение  договора контрактации. Содержание  договора контрактации.

Предметом договора догвора контрактации могут быть непереработанная продукция (зерно); переработанная продукция (масло); сырье (молоко), т. е. продукция, произведенная в сельхозотрасли (растениеводстве, животноводстве, звероводстве) методами агро– или зоотехники. Она определяется родовыми признаками и имеет две особенности:

зависимость ее производства от природных факторов (погоды, нашествия вредителей, инфекционных заболеваний, эпидемий у животных);

в момент заключения договора она еще не существует, это продукция, которую необходимо произвести.

Цель закупок:

последующая переработка  или продажа продукции;

помещение закупленной  продукции на хранение в государственный  фонд.

Цена договора определяется по правилам договора купли-продажи. Условие о цене не относится к числу существенных условий договора. Срок договора относится к числу существенных условий договора. Форма договора должна быть только письменной.

Порядок заключения договора контрактации и разрешения разногласий аналогичен договору поставки.

Существует несколько  способов заключения договора контрактации:

1) Путем составления  единого документа; 

2) Путем обмена  письмами, телефонограммами, телетайпами,  и с использованием других  электронных средств связи, но  при этом следует учитывать, что данные, содержащиеся на носителях, должны удовлетворять условию ясности содержания и определенности стороны - отправителя ( ст. 404 ГК РБ ).

3) Путем добровольного  принятия хозяйством на себя  исполнения государственного заказа  на поставку продукции ( ст.404 ГК РБ ).

14.Исполнение  договора контрактации. Ответственность  сторон за неисполнение или  ненадлежащее исполнение договора.

Гарантией прав и законных интересов поставщика (исполнителя) будет служить норма, согласно которой при оплате товаров  по договору поставки товаров для государственных нужд покупателем государственный заказчик признается поручителем по денежному обязательству покупателя. Это означает, что в случае неоплаты товаров покупателем государственный заказчик будет отвечать перед поставщиком (исполнителем) в полном объеме, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек и других убытков, вызванных неоплатой поставленных товаров (ст. 532 ГК).

 Определенными  особенностями отличаются последствия  неисполнения государственным заказчиком обязанности по возмещению поставщику (исполнителю) убытков, причиненных в связи с исполнением последним государственного заказа, принятие которого было для него обязательным. Такие убытки должны быть выплачены государственным заказчиком в срок не позднее 30 дней со дня передачи поставщиком (исполнителем) товаров, предусмотренных государственным контрактом. Важным разделом договора контрактации является его часть, в которой устанавливаются виды и меры ответственности за нарушение договорных обязательств и порядок ее применения.

 Ответственность  сторон по договору контрактации  характеризуется следующими основными  признаками:

- применение  санкций за неисполнение и  ненадлежащее исполнение условий  договора является правом, а не  обязанностью сторон;

-стороны могут устанавливать в договоре санкции по своему усмотрению, если законодательством не предусмотрено обязательных санкций, а также увеличивать размеры санкций, установленных законодательством;

-ответственность  сторон за неисполнение или  ненадлежащее исполнение договора поставки может наступить и без наличия их вины в этом, поскольку ГК устанавливает, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

15.Договор  энергоснабжения.

Снабжение электрической  энергией и ее потребление допускаются  только на основании договора электроснабжения, заключенного между энергоснабжающей организацией и абонентом.

Предложение об оформлении энергоснабжающей организацией договора электроснабжения вносится потребителем в письменной форме.

Договор электроснабжения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями энергоснабжающая организация заключает в случае выполнения ими процедур, изложенных в пунктах 4, 46 настоящих Правил, при наличии у них средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности, установленных в соответствии с техническими условиями и принятых в эксплуатацию в установленном порядке, а также при предоставлении в письменной форме:

копий учредительных  документов (для юридических лиц);

копии свидетельства  о государственной регистрации;

копии правоустанавливающего документа на объект электроснабжения;

технических условий, включающих в виде приложения для  объектов электроснабжения, на которых  создается либо будет создана  в перспективе АСКУЭ, технические  условия на организацию расчетного учета электрической энергии;

акта разграничения  балансовой принадлежности электрических  сетей и эксплуатационной ответственности  сторон;

заключения органа госэнергонадзора о возможности  ввода в эксплуатацию электроустановки потребителя;

утвержденных  в установленном порядке норм расхода электрической энергии на производство единицы продукции (работ, услуг) или предельных уровней потребления электрической энергии (при необходимости);

письменной заявки о величине годового потребления  электрической энергии и мощности с разбивкой по месяцам для согласования с энергоснабжающей организацией.

Договор электроснабжения заключается в письменной форме  в следующем порядке.

Энергоснабжающая  организация в течение пятнадцати календарных дней после получения  письменного предложения от потребителя  составляет такой договор с учетом требований настоящих Правил и иных актов законодательства, подписывает его и направляет потребителю.

16.Понятие  договора дарения. Дарение и  обещание дарения. Форма договора, стороны и предмет.

Договор дарения  — договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо

имущественное право (требование) к себе или третьему лицу либо освобождает или обязуется  освободить ее от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом.

По своей правовой природе договор дарения безвозмездный, односторонний, реальный, но может быть и консенсуальным (обязательство о передаче имущества в будущем).

Предметом договора дарения являются:

•  вещи, в  том числе ценные бумаги;

•  имущественные  права (могут носить как вещный, так  и обязательственный характер);

•  освобождение одаряемого от лежащей на нем обязанности.

Форма договора зависит от его предмета, сторон и стоимости передаваемого в дар имущества. Договор дарения, обязывающий дарителя передать вещь в будущем (консенсуальный договор Дарения), должен быть совершен в письменной форме. Реальный договор дарения движимых вещей, сопровождаемый передачей дара одаряемому, может быть заключен устно, за исключением случаев дарения, когда в качестве дарителя выступает юридическое лицо и стоимость дара превышает более чем в 5 раз установленный законодательством размер базовой величины, а также дарения недвижимого имущества (подлежит государственной регистрации).

Сторонами договора дарения являются даритель и одаряемый. Сторонами договора дарения могут выступать граждане, юридические лица, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Дарителем может быть только лицо, которое обладает правом собственности на даримое имущество. Республика Беларусь и административно-территориальные единицы могут выступать в качестве дарителя, в качестве одаряемого они могут быть только в разновидности дарения — пожертвования. Пожертвование — это дарение вещи или права в общеполезных целях, т. е. использования для определенной общеполезной цели.

ГК ограничивает размеры дара, а в некоторых  случаях вообще запрещает дарение, не допускается также дарение  на случай смерти.

17. Запрещение и отграничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.

  Не   допускается   дарение,  за  исключением  обычных   подарков, стоимость  которых  не  превышает  установленного  законодательством пятикратного размера базовой величины:

     1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, - их законными представителями;

     2)  работникам  лечебных, воспитательных  учреждений, учреждений социальной  защиты  и  других  аналогичных  учреждений - гражданами,

находящимися  в них  на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;

     3) государственным  служащим в связи с их должностным  положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

     4) в отношениях  между коммерческими организациями.

Юридическое  лицо,  которому  вещь  принадлежит  на  праве хозяйственного  ведения или оперативного управления, вправе подарить

ее  с согласия собственника, если законодательством не предусмотрено иное.   Это  ограничение  не  распространяется  на  обычные  подарки небольшой стоимости (статья 546).

 Дарение   имущества,   находящегося   в  общей   совместной собственности,  допускается  по  согласию всех участников совместной собственности  с  соблюдением  правил.

Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна.

Даритель   вправе   отказаться   от  исполнения  договора, содержащего  обещание  передать в будущем одаряемому вещь или право, если  после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя ухудшилось.

Даритель   вправе   отказаться   от  исполнения  договора, содержащего  обещание  передать в будущем одаряемому вещь или право, по  основаниям,  дающим  ему  право отменить дарение.

Отказ дарителя от исполнения договора дарения по основаниям, не дает одаряемому права требовать возмещения убытков.

Даритель  вправе  отменить дарение, если одаряемый совершил покушение  на  его  жизнь,  жизнь  кого-либо из членов его семьи или близких  родственников  либо  умышленно  причинил  дарителю телесные повреждения.

18.Правоприемство  при обещании дарения. Пожертвования.

Права  одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не  переходят  к  его  наследникам  (правопреемникам),  если иное не

предусмотрено договором  дарения.

Обязанности  дарителя,  обещавшего дарение, переходят к его наследникам  (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.

Пожертвованием   признается   дарение  вещи  или  права  в общеполезных целях.

 Пожертвования     могут     делаться    гражданам,    лечебным, воспитательным  учреждениям,  учреждениям социальной защиты и другим аналогичным   учреждениям,   благотворительным,  научным  и  учебным учреждениям,   фондам,   музеям   и   другим  учреждениям  культуры, общественным,  религиозным  и  иным  некоммерческим  организациям, а также Республике  Беларусь  и ее  административно-территориальным единицам.

 На принятие пожертвований  не требуется чьего-либо разрешения или согласия.

 Пожертвование   имущества   гражданину   должно   быть,  а юридическим    лицам    может    быть обусловлено жертвователем использованием  этого  имущества  по  определенному  назначению. При отсутствии   такого   условия   пожертвование  имущества  гражданину считается  обычным  дарением,  а  в остальных случаях пожертвованное имущество   используется  одаряемым  в  соответствии  с  назначением имущества.

     Юридическое   лицо, принимающее пожертвование,  для использования которого   установлено   определенное   назначение,   должно   вести обособленный  учет  всех  операций  по использованию пожертвованного имущества.

19. Понятие и виды договора ренты. Содержание, характеристика, форма договора.

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику  ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы. По своей правовой природе договор ренты является односторонним, реальным, возмездным (встречное имущественное признание).

Предмет договора - движимое и недвижимое имущество, а также денежные суммы и иные средства, на содержание получателя ренты. Стороны - получатель ренты должен быть собственником имущества, плательщиком ренты могут быть физ. и юр. лица. Договор ренты заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а если предметом договора ренты выступает недвижимое имущество - государственной регистрации.

Гражданский кодекс называет три вида ренты: постоянная рента; пожизненная рента; пожизненное  содержание с иждивением.

Виды договора ренты:

постоянная рента;

пожизненная рента;

пожизненное содержание с иждивением.

Эти виды договора ренты имеют ряд общих признаков, но различаются:

формой предоставления содержания рентополучателю;

минимальным размером содержания, представляемого рентополучателю;

сроками предоставления содержания рентополучателю;

возможностями правопреемства у сторон договоров;

возможностями выкупа ренты;

последствиями случайной гибели имущества и  др. Различия эти зависят от того, возмездно или безвозмездно передано имущество рентополучателем плательщику ренты.

20.Договор  постоянной ренты.

Постоянный характер ренты предполагает переход ее от получателя к правопреемникам (наследникам), а также в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц. Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться лицам и путем уступки требования. Однако законодатель оставляет неизменным, что права получателя ренты в данном случае могут передаваться лишь гражданам и некоммерческим организациям. При этом указывается о возможности передачи таких прав, если иное не установлено законом или договором.

Срок выплаты  ренты следует из самого договора, суть которого заключается в неограниченности обязанности, в бессрочном характере  выплаты этой ренты. Стороны лишь согласуют порядок ее выплаты. В этом случае, если стороны это не оговорили, закон обязывает плательщика ренты производить ее выплату по окончании каждого

календарного  квартала (ст. 562 ГК).

Предметом договора постоянной ренты являются деньги. Договором может быть предусмотрена выплата ренты и путем предоставления вещей,

выполнения работ  или оказания услуг. Существенным моментом в данном случае является то, что  по стоимости переданные вещи, выполненные  работы, оказанные услуги должны соответствовать денежной сумме ренты.

Размер постоянной ренты устанавливается в договоре соглашением сторон. Однако, учитывая возможные колебания минимальной  заработной платы, размер выплачиваемой  ренты увеличивается пропорционально  увеличению установленного законодательством размера заработной платы, если иное не предусмотрено договором.

Форма договора постоянной ренты определяется общими положениями о договоре ренты.

Права и обязанности  сторон по выплате и получению  постоянной ренты определяются договором и дополняются и уточняются законодательством.

21. Договор  пожизненной ренты. Договор пожизненного  содержания с иждивением.

Пожизненная рента  имеет во многом схожие черты с  постоянной рентой. Но коль скоро она  выделена в отдельный вид договора ренты, то, разумеется, имеет и свои особенности. Так, согласно п.1 ст. 567 ГК, пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражданина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого указанного им гражданина.

Предметом договора пожизненной ренты является имущество, передаваемое получателем ренты, и определенная денежная сумма, выплачиваемая плательщиком ренты.

Поскольку в  законе не конкретизировано передаваемое имущество, следовательно, это может  быть любое движимое и недвижимое имущество, не изъятое из гражданского оборота.

Размер пожизненной  ренты определяется сторонами. Если же сторонами заключен договор о  пожизненном содержании с иждивением, в договоре должна быть определена денежная оценка такого содержания, т.е. размер пожизненной ренты относится к числу существенных условий и должен быть обязательно отражен в договоре.

По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты — гражданин  передает принадлежащие ему жилой  дом, квартиру, земельный участок  или иную недвижимость в собственность плательщику ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). Данный договор двусторонний, возмездный, реальный.

Сторонами по данному  договору, как и в договоре пожизненной ренты, выступают плательщик ренты и получатель ренты. Получателем ренты может быть не только собственник имущества, но и указанное им третье лицо.

Предметом договора пожизненного содержания является только недвижимое имущество, включающее жилой дом, квартиру, земельный участок и т.д.

Плательщик, в  свою очередь, должен обеспечивать другую сторону, если иное не установлено договором, жилищем, питанием и одеждой, а если этого требует состояние здоровья гражданина, то и уходом за ним.

В предмет договора пожизненного содержания с иждивением может также входить и оплата плательщиком ренты ритуальных услуг.

22.Понятие   и значение договора аренды. Стороны  договора аренды. Предмет, форма  и срок договора.

Договор аренды (имущественного найма) - это соглашение, в силу которого одна сторона - арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне - арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное владение (ст.577 ГК).

По своей правовой природе договор аренды консенсуальный, двусторонний, возмездный. Правовой результат - переход имущества во временное владение или пользование или во временное пользование.

Предметом договора аренды является имущество, признанное в соответствии с законодательством объектом аренды и передаваемое арендодателем арендатору. Предметом аренды могут быть только индивидуально-определенные непотребляемые вещи. Сторонами договора аренды являются арендодатель и арендатор. Ими могут быть физические, юридические лица, РБ и административно-территориальные единицы. Арендодателями могут быть собственники имущества либо уполномоченные лица. Форма договора аренды зависит от субъектного состава договора, предмета договора, его срока.

Договор аренды заключается на срок, определенный договором.

Если срок аренды договором не определен, договор  аренды считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое  время отказаться от договора, предупредив  об этом другую сторону  за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного не неопределенный срок.

Законом могут  устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора  для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается. Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный законом предельный срок, считается заключенным на срок равный предельному.»

23.Права  и обязанности сторон по договору  аренды. Судьба улучшений арендованного  имущества.

Арендодатель по договору аренды обязан:

•  предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества, а также все документы и принадлежности;

•  нести ответственность  за недостатки сданного в аренду имущества, если эти недостатки не позволяют полностью или частично пользоваться имуществом. Арендодатель не несет ответственности за недостатки, если они: оговорены в договоре; были заранее известны арендатору или если эти недостатки сам арендатор должен был обнаружить при передаче имущества;

•  производить  за свой счет капитальный ремонт, если данная обязанность возложена на него по договору. Капитальный ремонт должен производиться в договорный либо разумный срок, если вызван неотложной необходимостью.

Обязанности арендатора:

•  своевременно вносить арендную плату в установленном размере, в порядке и сроки, определенные договором.

•  пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора и назначением имущества;

•  поддерживать имущество в исправном состоянии, производить текущий ремонт, нести расходы;

В том случае, если стороны заключили договор  имущественного найма или безвозмездного пользования, они могут оформить его письменно или устно, в  зависимости от его предмета.

В том же случае, если несоблюдение письменной формы сделки не влечет ее недействительности, но при этом предусмотренная обязательная письменная форма сделки, стороны не смогут ссылаться на свидетельские показания в процессе доказывания своей правоты, а также вынуждены будут обращаться к положениям Гражданского кодекса, регламентирующего данный вид договора.

Например, если арендатор произвел улучшения объекта  и при этом данный факт не предусмотрен договором, то все расходы будет  вынужден именно арендатор, если не сможет доказать факта письменного согласия арендодателя на данные улучшения. В том же случае, если арендатор или наниматель сможет доказать факт наличия согласия со стороны арендодателя или наймодателя, он сможет претендовать на возмещение расходов на улучшение арендуемого объекта.

24.Прекращение  договора аренды. Выкуп арендованного  имущества.

Договор аренды прекращается:

•  с истечением срока договора (в тех случаях, когда арендодатель потребует возврата имущества или арендатор сам его возвратит);

•  в случае гибели предмета аренды.

В одностороннем  порядке договор может быть расторгнут по требованию арендодателя, когда арендатор:

•. пользуется имуществом с существенным нарушением условий, договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;

•  существенно  ухудшает имущество;

•  более 2 раз  подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

•  не производит капитального ремонта имущества  в установленные договором сроки, а при отсутствии их в договоре — в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законодательством или договором производство капитального ремонта является обязанностью арендатора.

В одностороннем  порядке договор может быть расторгнут по требованию арендатора, когда:

•  арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества;

•  переданное имущество имеет недостатки, препятствующие пользованию, не оговоренные при заключении договора;

•  арендодатель не производит капитальный ремонт имущества в установленные договором сроки в тех случаях, когда капитальный ремонт имущества является его обязанностью по договору.

25. Договор  проката.

По договору проката арендодатель, который осуществляет сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество во временное владение и пользование в потребительских целях, а арендатор обязуется внести арендную плату в установленном размере и вернуть по истечении установленного срока имущество арендодателю (ст. 597 ГК).

По своей правовой природе договор бытового проката двусторонний, возмездный, консенсуальный, публичный, договор присоединения.

Предметом договора бытового проката может быть только движимое (индивидуально-определенное) имущество, используемое для потребительских целей.

Сторонами договора бытового проката являются арендодатель и арендатор. Арендодателем могут быть только субъекты хозяйствования, которые осуществляют эту деятельность в качестве постоянной предпринимательской деятельности; арендаторами, как правило, — граждане, однако могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, арендующие имущество в потребительских целях.

Форма договора проката письменная. Договор оформляется обязательством-квитанцией установленного образца, которое и является договором сторон.

Договор бытового проката всегда срочный (максимум до 1 года). К этому договору не применяются правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на перезаключение. Договор бытового проката может быть расторгнут по требованию арендатора в любое время.

Арендатор по договору бытового проката не вправе: сдавать имущество в субаренду; передавать свои права,и обязанности другому лицу; предоставлять имущество в безвозмездное пользование; закладывать арендуемое имущество; вносить арендные права в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества или общества.

26.Договор  аренды транспортных средств.

По договору аренды транспортных средств арендодатель предоставляет транспортное средство арендатору за плату во временное владение и пользование.

В ГК выделены две  разновидности этого договора:

•  аренда транспортного  средства с экипажем;

•  аренда транспортного средства без экипажа.

По своей правовой природе договор аренды транспортного средства является двусторонним, возмездным, кон-сенсуальным.

Договор заключается  в письменной форме.

Срок договора определяется сторонами.

По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации (п. 1 ст. 603 ГК).

Арендодателем выступает собственник транспортного  средства, субъект права хозяйственного ведения или иной титульный владелец транспортного средства. Арендатором  может быть субъект хозяйствования.

Арендодатель  должен в течение срока действия этого договора поддерживать транспортное средство в надлежащем состоянии, производя текущий и капитальный ремонт. Он несет ответственность за вред, причиненный сданным им в аренду транспортным средством.

Если иное не предусмотрено договором, арендатор  вправе сдавать транспортное средство в субаренду без согласия арендодателя.

По договору аренды транспортного средства без  экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное пользование без оказания услуг по управлению и его технической эксплуатации (ст. 613 ГК). При аренде транспортного средства без экипажа арендатор все делает сам: укомплектовывает экипаж, несет расходы по содержанию и эксплуатации транспортного средства, несет ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

27. Договор  аренды зданий и сооружений.

Договор аренды здания или сооружения — это соглашение, в силу которого арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение (ст. 621 ГК).

По своей правовой природе договор аренды здания или сооружения является двусторонним, возмездным, консенсуальным.

Предметом договора аренды являются объекты недвижимого имущества — здания и сооружения.

Цена договора состоит из уплачиваемой арендной платы в установленном в договоре размере. Размер арендной платы относится к числу существенных условий договора.

Договор аренды здания или сооружения должен быть заключен в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Если срок договора составляет или превышает 1 год, договор подлежит государственной регистрации.

Передача здания осуществляется по передаточному акту. Одновременно с передачей прав владения и пользования на сданную в  аренду недвижимость арендатору передаются и права на земельный участок, необходимый для ее эксплуатации: право аренды или иное предусмотренное в договоре аренды право пользования соответственно в зависимости от того, является арендодатель собственником земельного участка или нет.

28.Договор  аренды предприятий.

Договор аренды предприятия — это соглашение, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору современное владение и пользование предприятие в целом сак имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, а арендатор обязуется вносить арендную плату и при прекращении договора возвратить имущественный комплекс. Если иное нe предусмотрено правилами об аренде предприятия, то и отношения регулируются нормами об аренде здания 1ли сооружения.

Под предприятием как объектом гражданских прав занимается имущественный комплекс, который  используется для предпринимательской  деятельности (земельный участок, здания, сооружения, оборудование, запасы сырья, материалов, права пользования природными ресурсами, иные имущественные права, долги и т. д.). Предприятие признается недвижимостью.

По своей правовой природе договор аренды предприятия является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

По форме договор  аренды предприятия должен представлять единый документ, совершенный в письменной форме, который подлежит государственной регистрации. Договор аренды предприятия считается заключенным с момента такой регистрации.

Сторонами по договору аренды предприятия могут быть только субъекты предпринимательской деятельности.

Существенным  условием договора аренды предприятия является арендная плата. Срок договора аренды определяется сторонами при заключении договора.

29.Договор  финансовой аренды (лизинга).

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендатор обязуется приобрести в собственность указанное рендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей

(ст. 636 ГК), Отношения  лизинга урегулированы нормами ГК, а также Положением о лизинге на территории Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г, № 1769.

По своей правовой природе договор лизинга является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

Договор финансовой аренды (лизинга) является разновидностью договора аренды, однако обладает рядом специфических черт.

Сторонами в  договоре лизинга являются лизингодатель и лизингополучатель. Лизингодателем может быть юридическое лицо, учредительными документами которого предусмотрена возможность занятия лизинговой деятельность. Лизингополучателем может быть любой субъект хозяйствования. Сторонами же договора аренды являются арендатор и арендодатель. Ими могут быть физические и юридические лица, государство.

Предметом лизинга могут быть любые неупотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных ресурсов, а предметом договора аренды могут быть индивидуально-определенные неупотребляемые вещи, земля, водные ресурсы, участки государственного лесного фонда, а также имущество, используемое для личных и бытовых нужд.

Договор лизинга опосредует только предпринимательскую деятельность. Правила, установленные для лизинга, не распространяются на отношения с участием граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

Лизинг бывает:

• финансовый — срок аренды передаваемого по лизингу имущества близок к сроку службы такого имущества, и по окончании срока действия договора имущество может быть приобретено лизингополучателем в собственность или возвращено;

• оперативный — срок аренды, как правило, небольшой, и имущество возвращается лизингодателю.

30.Договор  безвозмездного пользования имуществом.

Договор безвозмездного пользования (ссуда) — это соглашение, в силу которого одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (ст. 643 ГК).

По своей правовой природе договор ссуды является конссенсуальным или реальным, двусторонним в случаях, когда он консенсуальный, безвозмездным.

Сторонами договора выступают ссудодатель и ссудополучатель. Ими могут быть физические и юридические лица.

Предмет договора — земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие неупотребляемые вещи. Договор может быть заключен как на определенный, так и неопределенный срок.

Форма договора ссуды подчиняется общим правилам о форме сделок.

31.Основания  возникновения жилищных правоотношений. Условия постановки на учет и порядок учета граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий.

1.По договору  найма жилого помещения одна  сторона - собственник жилого  помещения или управомоченное  им лицо (наниматель) - обязуется  предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

2.Юридическим  лицам жилое помещение может  быть предоставлено во владение  и (или) пользование на основе  договора аренды или иного  договора. Юридическое лицо может  использовать жилое помещение только для проживания граждан.

Право на жилую  площадь у совместно проживающих  с нанимателем возникает лишь при условии включения каждого  в договор коммерческого найма. Включение в письменный договор  возможно лишь с согласия нанимателя и при соблюдении нормы жилья на одного человека (ст. 679).

В отличие от бессрочного социального найма  здесь закон определил сроки  договора: короткий, краткосрочный - до одного года, длительный- до пяти лет (ст. 683). Если введен срок пользования, то вводится и преимущественное право на возобновление договора на новый срок. Однако инициатива в продлении договора - у нанимателя, которую он должен проявить за три месяца до окончания срока действия договора.

Пятилетний срок найма жилого помещения - традиционный срок для жилищных отношений. Прежде в коммерческой аренде срок устанавливали стороны.

При краткосрочном  договоре у нанимателя меньше прав, он лишается:

* права быть  вписанным персонально в договор  найма жилого помещения. Вселение  граждан осуществляется по правилам, т.е. с согласия нанимателя, нанимателя и совместно с ним постоянно проживающих;

* права вселять  временных жильцов и поднанимателей;

* преимущественного  права на возобновление договора  на новый срок;

* права на  замену нанимателя в договоре;

* льготного годичного срока, отводимого судом для устранения разрушений или порчи жилого помещения.

32.понятие  договора найма жилого помещения и порядок его заключения.

По договору найма жилого помещения одна сторона  – собственник жилого помещения  или управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

Характеристика  договора найма жилого помещения: он является консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим.

Предметом договора найма жилого помещения является изолированное (имеющее отдельный  вход), благоустроенное (применительно  к условиям данного населенного  пункта), отвечающее установленным  санитарным и техническим требованиям  жилое помещение. Это может быть жилой дом, квартира либо их части.

Сторонами договора найма жилого помещения являются наймодатель и наниматель. Наймодателем могут выступать граждане и юридические  лица, а нанимателем – только физическое лицо.

Форма договора найма жилого помещения может быть только письменная.

Срок договора найма жилого помещения может  быть как определенный, так и неопределенный.

Виды договора найма жилого помещения:

• договор социального  найма жилого помещения;

• договор коммерческого  найма жилого помещения. Названные выше виды договора найма жилого помещения различаются между собой:

• основаниями  их заключения;

• формой собственности  наймодателя на сдаваемое в наем жилое помещение;

• размером жилого помещения, являющегося предметом  договора;

• сроком действия договора;

• способом определения  оплаты за пользование жилым помещением;

• условиями  договора;

• правомочиями сторон договора;

• источниками  их правового регулирования.

33.стороны  в договоре найма жилого помещения.  Права членов семьи нанимателя  на пользование помещением.

Наймодателем  и при коммерческом, и при социальном найме выступает собственник  жилого помещения или управомоченное им лицо. Собственник, имеющий жилищный фонд, обычно создает для его эксплуатации специальные жилищно-эксплуатационные организации с правами юридического лица, которые наделяются правом заключать договоры найма жилых помещений.

Но нередко  собственник жилья и непосредственно  заключает договоры с нанимателями. Это встречается в случаях, когда  собственник располагает небольшим  количеством жилых помещений, предназначенных для сдачи внаем.

Договор найма  жилого помещения - соглашение, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется  предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение во владение и  пользование за плату.

Форма договора найма жилого помещения - письменная.

Типовые договоры найма жилых помещений утверждаются в порядке, определяемом Советом  Министров Республики Беларусь.

Члены семьи  нанимателя, проживающие совместно  с ним и вселенные в установленном  настоящим Кодексом порядке, пользуются наравне с нанимателем правами и исполняют обязанности, вытекающие из договора найма жилого помещения. Совершеннолетние члены семьи нанимателя несут солидарную с ним ответственность по обязательствам, вытекающим из договора найма, если иное не предусмотрено письменным договором между ними.

Члены семьи  нанимателя имеют право без согласия собственника и нанимателя жилого помещения  вселить в занимаемое ими жилое  помещение только своих несовершеннолетних детей.

Если члены  семьи нанимателя перестали быть членами его семьи, но продолжают проживать в этом же жилом помещении, они сохраняют свои права и обязанности, если иное не установлено настоящим Кодексом и заключенным между ними письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

34. права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. Квартирная плата, льготы по квартирной плате.

Плата за пользование  жилыми помещениями устанавливается  по соглашению между нанимателем  и наймодателем, если законодательством  Республики Беларусь не установлено иное, и не должна превышать максимальной допустимой нормы, установленной Советом Министров Республики Беларусь.

Плата за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ, электрическую и  тепловую энергию, лифты, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов, другие услуги) взимается согласно тарифам, по которым оплачивает эти услуги наймодатель, если законодательством Республики Беларусь не установлено иное.

Освобождаются от платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения:

1.1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, а также  Герои Социалистического Труда  – участники Великой Отечественной  войны, полные кавалеры орденов  Отечества, Славы;

1.2. инвалиды  Великой Отечественной войны  I и II группы, не имеющие трудоспособных  членов семьи, обязанных по  закону их содержать, и проживающие  одни или совместно с супругой (супругом).

2. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, а также  Герои Социалистического Труда – участники Великой Отечественной войны, полные кавалеры орденов Отечества, Славы освобождаются от платы за коммунальные услуги

3. Право на 50-процентную  скидку с платы за техническое  обслуживание и (или) пользование  жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения и право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги по установленным законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством для продажи населению, имеют:

3.1. Герои Социалистического  Труда, полные кавалеры ордена  Трудовой Славы;

3.2. участники  Великой Отечественной войны;

3.3. инвалиды  войны и др.

35. Изменение  и прекращение жилищных правоотношений.

Жилищные условия  подвергаются изменениям вследствие смерти членов семьи или нанимателя, их отъезда, женитьбы, рождения детей. В  результате изменяются и права жильцов, в том числе связанные с исполнением обязанностей, это делается путем составления нового договора либо внесения поправок в действующий договор.

договор социального  найма жилого помещения может  быть изменен только с согласия нанимателя, членов его семьи и наймодателя. Исключением из этого правила являются следующие три случая изменения договора найма:

 в связи  с разделом или выделом жилого  помещения по требованию члена  семьи нанимателя;

·при объединении  граждан, проживающих в одной  квартире, и пользующихся в ней  жилыми помещениями по отдельным договорам, в одну семью.

Полный перечень оснований изменения жилищного  правоотношения следующий:

вселение в  жилое помещение членов семьи  других лиц;

· выбытие членов семьи;

·раздел жилого помещения ;

объединение пользователей  в одну семью;

· замена нанимателя и члена кооператива;

Прекращение жилищных правоотношений является частным случаем  прекращения гражданско-правового  обязательства. Под прекращением обязательства  следует понимать погашение прав и обязанностей его участников, составляющих содержание обязательства. Прекращение гражданско-правовых обязательств происходит при наличии определенного основания – юридического факта, с наступлением которого закон или договор связывают прекращение данного обязательства. Основания эти предусмотрены законами, иными правовыми актами или договорами. Основания прекращения гражданско-правовых обязательств разнообразны, однако такие, как: надлежащее исполнение, зачет, прощение долга, отступное, новация, совпадение в одном лице должника и кредитора и другие для жилищных правоотношений не характерны.

Основанием прекращения  прав пользования жилищем являются смерть нанимателя и уничтожение  жилого помещения (в связи с землетрясением, террористическим актом, взрывом бытового газа и т.д.).

36. понятие и виды договора подряда. Отграничение договора подряда от смежных договоров.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон (ст. 656 ГК).

По своей правовой природе договор подряда является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

Существенными условиями договора являются предмет и срок выполнения работы. Предметом договора подряда является возмездное выполнение определенной работы, направленной на достижение конкретного овеществленного результата, и передача его заказчику.

Срок выполнения работ определяется сроком начала работы и сроком ее окончания, которые должны быть указаны в договоре. Стороны могут предусмотреть также сроки начала и завершения отдельных этапов. Подрядчик отвечает за нарушение всех этих сроков, если иное не установлено законодательством или договором. Но только при нарушении конечного срока работы подрядчик отвечает за убытки, причиненные просрочкой.

Цена не является существенным условием договора подряда (кроме договора строительного подряда). Если в договоре не указана цена или способы ее определения, она определяется исходя из обычно применяемых за аналогичные работы цен с учетом необходимых расходов сторон.

ГК выделяет следующие виды договора подряда: бытовой подряд; строительный подряд; подряд на проектные и изыскательские работы; подрядные работы для государственных нужд. Можно также выделить договоры: на изготовление (создание) вещи; на переработку (обработку) вещи; на выполнение другой работы.

Сторонами договора являются подрядчик, выполняющий работу, и заказчик, по заданию которого она выполняется. Субъектами подрядных отношений могут быть физические и юридические лица.

Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков, кроме случаев, когда из закона или договора вытекает его обязанность выполнить работу лично..

37.стороны  договора подряда. Предмет, цена, срок и форма договора.

Стороны договора – подрядчик и заказчик, могут  выступать как юр. лица, так и  физ. лица.

Подрядчик вправе привлечь субподрядчика к выполнению работы за исключением тех случаев, когда из закона или договора следует обязанность подрядчика выполнить работу лично. За последствия неисполнения обязательства субподрядчиком ответственность несут генеральный подрядчик. Если нарушение договора допущено заказчиком, то заказчик несет ответственность перед генеральным подрядчиком. На стороне подрядчика одновременно может выступать несколько лиц и при неделимости предмета договора они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками или кредиторами. При делимости предмета каждая из сторон, выступающих на стороне подрядчика, несет ответственность и получает права в пределах своей доли.

Выделяют 3 точки  зрения:

1)предметом является  готовый результат работы

2)предметом является лишь выполнение работы и ее готовый результат

3)предмет договора  появляется лишь на заключительной  стадии договорных отношений

Предмет договора определяется заказчиком. Цена не является существенным условием договора. Цена может быть определена сметой, составленной подрядчиком и одобряется заказчиком. Смета может быть твердой и приблизительной. В твердой смета объем работ четко определен, соответственно, если возникает необходимость в дополнительных работах или изменении расценки, оплата остается прежней. Приблизительная смета позволяет корректировать цену договора, подрядчик обязан предупредить заказчика об изменении цены, если заказчик не согласен, договор расторгается и оплачивается выполненная часть работ.

Если фактические  расходы подрядчика оказались меньше, указанных в смете, подрядчик сохраняет право на оплату по смете, если заказчик не докажет, что экономия сказалась на качестве работы. Стороны могут предусмотреть распределение между собой распределение между собой экономии.

Срок является существенным условием договора. В договоре в обязательном порядке указываются начальный и конечный срок выполнения работ, по согласованию стороны вправе указывать промежуточные сроки.

38.Права  и обязанности сторон в договоре  подряда. Риск в договоре.

Обяз-сти подрядчика:

1)выполнить работу  и передать ее результат

2)соблюдать сроки  выполнения работ

3)соблюдать условия  о качестве работ

4)обязан передать  вместе с результатом работы  информацию относительно эксплуатации  или использования данного результата  работ

5)немедленно предупредить заказчика и до получения от его указаний приостановить работу при обнаружении:

5.1)непригодности  или не качественности представленных  заказчиком материалов

5.2)возможных  неблагоприятных для заказчика  или подрядчика последствий выполнения указания заказчика о способе исполнения работ

5.3)при обнаружении  иных обстоятельств, не зависящих  от подрядчика, которые грозят  неисполнением договора в срок

6)если работа  выполняется из материалов заказчика,  подрядчик обязан:

6.1)использовать  материал экономно

6.2)представить  отчет об израсходовании материала

6.3)возвратить  остаток либо уменьшить цену  договора

Права подрядчика:

1)вправе привлечь  субподрядчиков

2)вправе удержать  результат работы до оплаты  договора заказчиком

3)при экономии  требовать оплату согласно смете

Заказчик обязан:

1)оказывать содействие  подрядчику в выполнении работы

2)осмотреть и  принять результат работы вместе  с подрядчиком и при обнаружении  отступлений от договора немедленно  заявить об этом подрядчику. Если  заказчик принял результат без проверки, он не вправе ссылаться на явные недостатки.

3)оплатить результат  работы

Права заказчика:

1)проверять  ход и качество работы подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность.

1) риск случайной  гибели или случайного повреждения  материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;

2) риск случайной  гибели или случайного повреждения  результата выполненной работы  до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

39. Исполнение  и прекращение договора подряда.  Ответственность сторон за неисполнение  своих обязанностей.

Ответственность подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора

Если подрядчик  не приступает к выполнению работы своевременно, либо выполняет её настолько медленно, что окончание работы к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе:

Отказаться от исполнения договора и требовать  возмещения убытков.

При обнаружении  существенных или неустранимых недостатков:

Отказаться от исполнения договора и требовать возврата оплаты.

Требовать замены

При обнаружении обычных недостатков:

Требовать соразмерного уменьшения цены работы

Требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок

Если во время  выполнения работы становится очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, то заказчик вправе[45]:

Назначить разумный срок для устранения недостатков.

В случае неисполнения этого требования заказчик вправе:

Отказаться от исполнения договора и требовать  возмещения убытков.

Поручить исправление  работы другому лицу за счет подрядчика.

Ответственность заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора

Если заказчик не предоставляет имущество, необходимое  для выполнения работы, то подрядчик  вправе:

Не приступать к выполнению работы либо приостановить начатую работу.

Отказаться от исполнения договора и требовать  возмещения убытков.

Если заказчик отказывается содействовать подрядчику, то последний вправе:

Требовать возмещения убытков. Требовать перенесения  сроков выполнения работы.

Требовать увеличения цены работы.

Договор подряда  может быть прекращён до завершения подрядчиком работы и приёмки  её результата заказчиком по основаниям, предусмотренным законом или  договором. При этом заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершённой работы, а подрядчик — компенсацию затрат, произведённых в связи с её выполнением

40. Договор  бытового подряда и его значение.

Договор быт.подряда  такой вид дог-ра подряда, в кот.1 сторона (подр-к), осущ.предприним.деят-ть в сфере быт.услуг, обязуется вып-ть по зад-ю заказ-ка опред.работу, предназнач. Удовлет-ть бытовые/личные потреб-ти зак-ка, а зак-к обяз-ся принять и уплатить эту работу.

Дог-р быт.подряда  м.б.в устной и письм.форме, путем  оформления квитанции(жетона).

Предмет дог.быт.подряда – рез-т работы, предназ-ой вып-ть быт/др.личные потреб-ти граждан.Работа м.вып-ся из матер-в как подр-ка, так и заказ-ка. Расчет за выполн.работу произ-ся после выпол-я, сдачи ее подряд-ком.

Заказ-ку предост-но право в любой момент до сдачи его работы отказ-ся от выполн-ия дог.быт.подряда, выплатив подр-ку часть установл-ой цены, пропорц-но части выполненной работы, а также возместив ему расходы, произ-ые в целях исполнения дог-ра до получ-ия извещения о расторжении дог-ра.

Подр-к, в случае неявки-иного уклон-я зак-ка от приемки выпол-ой работы, вправе письм.. предупредить зак-ка по истеч. 2х месс.с мом.предупр, продать рез-ты работы за разум.цену, а выручен.сумму за вычетом причитающихся ему частей, внести в депозит.

41. Понятие  и значение договора строительного подряда. Стороны в  договоре, структура договорных связей. Порядок заключения договора.

По договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором  срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Существенными условиями договора являются:

1) условия о  предмете договора

2) установленные законодательством условия

3) условия, требующие  согласования сторон

Договор строительного  подряда может быть заключен по соглашению заказчика и подрядчика после  проведения соответствующих переговоров, либо на основании проведенных торгов.

Стороны договора представлены прежде всего заказчиком, т.е. инвестором, хотя в большинстве случаев заказчик - это субъект, который специализирован на организации строительства и делает это на основе договора с инвестором. На практике его называют техническим заказчиком, реже - управляющей компанией.

Структура договорных связей по договору строительного подряда  определяется в соответствии с общими положениями о структуре договорных связей при подряде. Принято различать  простую и сложную структуры  договорных связей. Простая структура возникает, когда подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить определенные работы самостоятельно, посредством заключения прямых договоров. Сложная структура предполагает участие в строительстве нескольких исполнителей.

Для строительного подряда в качестве типа сложной структуры договорных связей характерна система генерального подряда. К примеру, генеральный подрядчик по договору строительного подряда на строительство жилого комплекса берет на себя производство основных строительных работ. К выполнению отдельных комплексов специальных работ (отделочных, работ по монтажу лифтов, благоустройству территории и т.п.) возможно привлечение нескольких субподрядчиков.

42.права  и обязанности сторон. Исполнение  договора строительного подряда.  Ответственность подрядчика и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Основные обязанности  подрядчика:

•  подрядчик  обязан выполнить весь объем работ  в установленные договором сроки;

•  осуществлять строительство или соответствующие работы в соответствии с проектной документацией и сметой;

•  если будут  обнаружены неучтенные в проектной  документации работы, выполнение которых является необходимым, обязан письменно сообщить об этом заказчику. Если подрядчик не получит в течение 10 дней ответ заказчика, он обязан приостановить соответствующие работы с отнесением вызванных простоем убытков на счет заказчика, если заказчик не сможет доказать, что не было необходимости в дополнительных работах. Если подрядчик, не сообщив, выполнит эти работы, он лишается права требовать оплаты, если не докажет необходимость срочного выполнения этих работ;

•  обеспечить строительство материалами, деталями, оборудованием.

Основные обязанности  заказчика:

•  своевременно предоставить земельный участок для строительства и необходимую проектно-сметную документацию;

•  осуществлять контроль и надзор за ходом строительства, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность подрядчика (эти функции заказчика могут быть переданы инженеру или инженерной организации, с которой заказчик самостоятельно заключает договор об оказании инженерных услуг);

•  принять  выполненные работы. Сдача-приемка  выполненных работ оформляется актом, который подписывают обе стороны;

•  оплатить выполненные работы. Договором может быть предусмотрена оплата единовременно и в полном объеме после приемки работ заказчиком. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат и не оплачиваются до устранения дефектов.

Поскольку договор  строительного подряда является двусторонним, обязанностям одной стороны корреспондируют соответствующие права другой стороны.

Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение договорных обязательств предусматривается законодательством и договором.

43. договор  на выполнение проектных и  изыскательских работ.

Предметом договора является выполнение проектировщиком (изыскателем) проектных и (или) изыскательских работ, которые должны завершаться  составлением технической документации или представлением заказчику данных о проведенных изысканиях.

Договор является консенсуальным, то есть вступает в силу с момента его заключения и до передачи вещи, возмездным, то есть работы выполняются и результат передается за плату, взаимным, то есть каждая из сторон имеет свои права и обязанности.

Сторонами договора являются заказчик и подрядчик (проектировщик, изыскатель). В качестве заказчиков могут выступать любые лица, которые нуждаются в результатах проектных и (или) изыскательских работ. Нередко заказы на выполнение подобных работ делаются лицами, которые сами являются подрядчиками по договорам строительного подряда.

Существенным  условием договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ  является его предмет.

Предмет договора - это разработка технической документации и сама документация, а также выполнение изыскательских работ. В качестве технической документации выступают проекты зданий, сооружений, оборудования, технологических линий, машин и механизмов, землеустроительных работ, а также технологическая документация.

Изыскательские  работы предполагают проведение специального изучения местности, ее рельефа, грунтов и т.д. для последующей разработки технической документации, по которой будет вестись строительство.

Договор подряда  на выполнение проектных и изыскательских работ по смыслу закона всегда носит  срочный характер. Срок договора определяется началом и окончанием проектных и изыскательских работ. При заключении договора стороны должны предусмотреть срок, в течение которого подрядчик должен выполнить соответствующие работы и передать их результат заказчику. Общий срок договора может быть разбит на ряд промежуточных сроков, к которым должны быть выполнены отдельные этапы работ.

44. подрядные  работы для государственных нужд.

Особенности Подрядных  работ для государственных нужд, можно назвать три. Первая - назначение. Речь идет о специальном назначении соответствующих отношений. Под ним имеется в виду выполнение работ, призванных удовлетворить потребности РБ или субъекта РБ. Вторая - специальные денежные источники, которые обеспечивают достижение указанного результата (подразумевается финансирование работ за счет бюджета и внебюджетных средств). Третья - специальная правовая основа соответствующих отношений. Это - договор, носящий название государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

Указанные особенности, трансформировавшиеся в признаки государственного контракта на выполнение подрядных  работ для государственных нужд, закреплены в легальном его определении. Предусматривается также: по государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера, работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить или обеспечить их оплату.

По государственному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик - принять выполненные работы и оплатить их в полном объеме.

45.понятие  и значение договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ. Предмет договора.

В   зависимости   от   предмета   законодатель   выделяет   две разновидности   договора  на  выполнение  научно-технических  работ.

Предметом    договора    на   выполнение научно-исследовательских   работ  является  обязанность  исполнителя провести   обусловленное   техническим  заданием  заказчика  научное исследование,     а     предметом     договора     на     выполнение опытно-конструкторских  и технологических работ является обязанность исполнителя  разработать  образец  нового  изделия,  конструкторскую документацию на него или новую технологию.

В   отличие   от  научно-исследовательских

опытно-конструкторские  работы имеют прикладной характер и направлены на   создание   образца   нового  изделия  и  (или)  конструкторской документации.  Технологические  работы  связаны  с разработкой новой технологии,    которая   должна   быть   оформлена   технологической

документацией.  При  этом  и к договору, предметом которого является выполнение  опытно-конструкторских  работ,  и  к договору, предметом которого  является  выполнение  технологических  работ,  применяются единые правила.

По  сути  правоотношений,  которые  возникают  между сторонами, договоры   на  выполнение  научно-исследовательских  работ  (НИР)  и опытно-конструкторских   и  технологических  работ  (ОКР)  близки  к договорам  подрядного  типа. Это объясняется тем, что предметом этих договоров,  как и предметом подрядных договоров, является выполнение определенной  работы; кроме того, сходство проявляется и в структуре договорных  связей.

46.права  и обязанности сторон в договоре  на проведение НИР, ОКР и  технологических работ. Ответственность  по договору.

Основной  обязанностью   исполнителя   является   обязанность выполнить работу и передать заказчику ее результат в предусмотренный договором срок,  а обязанностью  заказчика -  принять результаты выполненных   работ   и оплатить  их.

Обязательство,  возложенное  в равной мере и на заказчика, и на исполнителя,  связано  с  обеспечением  конфиденциальности.

Поскольку  законодатель предоставляет самим  сторонам  договора  право  определять  объем  конфиденциальной информации,   к  ней  может  быть  отнесена  не  только  информация, признаваемая  охраняемой . Законодатель также  устанавливает,  что  каждая  из  сторон обязуется публиковать полученные сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой  стороны. Однако подобное определение не позволяет обеспечить режим     конфиденциальности,     поскольку     запрещает     только несанкционированное  другой  стороной  опубликование сведений, но неограничивает стороны в возможности обнародования этих сведений иными способами  и не запрещает их передачу другим лицам. Поэтому стороне, действительно заинтересованной в неразглашении сведений, касающихся выполняемых работ,  необходимо  настаивать  на  включении в договор положений, запрещающих другой стороне любое их распространение.

 Особым образом  решается и вопрос об ответственности исполнителя за  нарушение  своих  договорных  обязательств. 

Исполнитель  освобождается  от  ответственности  перед заказчиком за нарушение договоров  на выполнение НИР и ОКР, если докажет  отсутствие

своей  вины.

Законодатель  ограничил заказчика в возможности взыскания с исполнителя  убытков  в  связи  с ненадлежащим выполнением работ:

исполнитель обязан возместить причиненные заказчику  убытки  в  пределах  стоимости  работ, в которых выявлены недостатки,   если   договором   предусмотрено,   что  они  подлежат

возмещению  в  пределах  общей  стоимости  работ  по  договору.  Это означает,  что  в  случае  отсутствия  такой  нормы в договоре объем  ответственности  исполнителя  может  быть  и  большим. Однако убытки заказчика  в  виде упущенной выгоды подлежат возмещению только в том случае, если это предусмотрено договором.

47.Значение  транспорта в экономике РБ. Виды  перевозок и их правовое регулирование.

Транспорт –  одна из отраслей, которая формирует  инфраструктуру экономики и обеспечивает взаимосвязь всех ее элементов. Управление отраслью осуществляет Министерство транспорта и коммуникаций.

Транспорт как  вид хозяйственной деятельности подразделяется на транспорт обшего и необщего пользования.

 По характеру  выполняемой работы транспорт  делится на пассажирский и грузовой.

 Транспорт  обшего пользования подразделяется  на виды: железнодорожный, автомобильный,  водный (морской, речной), воздушный,  трубопроводный.

 Железнодорожный  транспорт. Это вид транспорта, осуществляющий перевозки грузов  и пассажиров по железным дорогам. Он отличается от других видов наземного транспорта массовостью потоков разнообразных грузов и пассажиров, относительно низкой себестоимостью их перевозок на большие расстояния.

 Автомобильный  транспорт. Осуществляет перевозки  грузов и пассажиров по безрельсовым путям, подразделяется на грузовой и пассажирский. Его удельный вес в грузообороте относительно невелик из-за небольшой дальности перевозок.

Внутренний водный транспорт. Удельный вес в перевозке  грузов и пассажиров за последние  годы значительно сократился.

 Воздушный  транспорт. Этот вид транспорта  осуществляет перевозки пассажиров  и грузов воздушным путем. Для  него характерны высокие скорости  движения.

Трубопроводный транспорт  осуществляет передачу на расстояние жидких, газообразных или твердых грузов по трубопроводам под давлением, которая обеспечивается насосными станциями. Предназначен главным образом для транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов. Различают магистральный и промышленный трубопроводный транспорт. К магистральному трубопроводному транспорту относятся трубопроводы, по которым транспортируют продукты от мест добычи или производства к местам переработки или потребления. Промышленный трубопроводный транспорт используется для транспортировки грузов в пределах производственного предприятия для продолжения технологического процесса.

48.понятие,  виды и порядок заключения  договора перевозки грузов. Стороны  в договоре. Права и обязанности  сторон в договоре перевозки  грузов.

Договор перевозки  груза — соглашение, в силу которого одна сторона (перевозчик) обязуется доставить вверенный ей другой стороной (отправителем) груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

По своей правовой природе договор перевозки двусторонний, возмездный, реальный (чартер — консенсуаль-ный), публичный, договор в пользу третьего лица.

Стороны договора - перевозчик и отправитель. Перевозчики — коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки по закону или на основании лицензии, отправители — юридические и физические лица, от имени которых сдается для перевозки груз и оформляется перевозочный документ. Управомоченное на получение груза лицо является грузополучателем (физическое или юридическое лицо). Он не является стороной по договору (кроме случаев, когда он одновременно является грузоотправителем), однако имеет определенные права и обязанности по отношению к перевозчику (это договор в пользу третьего лица).

Договор оформляется документами установленной формы, сведения, содержащиеся в нем, определяются применительно к каждому виду транспорта нормативно,-документ составляется на имя грузополучателя грузоотправителем и подписывается им.

Обязанности перевозчика:

•  доставить  груз в пункт назначения в установленный  срок;

•  обеспечить сохранность груза в пути следования;

•  выдать груз уполномоченному на его получение  лицу;

•  выгрузить  груз (если такая обязанность не лежит на грузополучателе);

• при выгрузке проверить массу груза, количество мест и состояние груза;

•  при неявке грузополучателя за грузом передать груз на хранение.

Права перевозчика:

•  получить провозную плату;

•  удерживать переданные для перевозки грузы  в обеспечение причитающейся провозной платы и других платежей по перевозке.

Обязанности грузоотправителя:

•  внести провозные  платежи;

•  в случае нарушения условий договора перевозки  до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, предъявить ему претензию в порядке, предусмотренном законодательством.

Права грузоотправителя:

•  требовать  доставки груза в пункт назначения.

Несмотря на то, что грузополучатель не является стороной договора перевозки, законодатель наделяет его правами и обязанностями.

Обязанности грузополучателя:

•  произвести окончательные расчеты с перевозчиком, если это необходимо по условиям договора;

•  принять  груз от перевозчика и вывезти  его в установленный срок;

•  если это  предусмотрено условиями договора, очистить перевозочные средства от остатков груза, мусора, а в необходимых случаях промыть перевозочные средства и продезинфицировать их (при железнодорожной перевозке).

Права грузополучателя:

•  отказаться от принятия груза, если качество груза  в результате его повреждения  или порчи изменилось настолько, что исключается возможность полного или частичного его использования в соответствии с первоначальным назначением (при воздушных и водных перевозках).

49.ответственность  по договору перевозки грузов.

Ответственность перевозчика наступает за: 1) несохранность груза.

 Несохранность  — утрата, недостача, порча, повреждение груза. Утрата — не только гибель, но и выбытие груза из обладания перевозчика, невозможность выдать груз получателю по истечении установленных сроков, выдача груза неуправомоченному лицу. Груз признается утраченным, если перевозчик не выдал его получателю по истечении определенного транспортными уставами времени (при железнодорожной перевозке в течение 30 дней после окончания перевозки). Перевозчик несет ответственность за несохранность груза с момента принятия груза к перевозке до передачи получателю, если не докажет, что утрата, недостача, повреждение груза вызваны обстоятельствами, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

Ответственность перевозчика за несохранность груза  установлена в форме возмещения убытков. Размер убытков определяется по следующим правилам:

•  при утрате или недостаче груза — в  размере стоимости утраченного  или недостающего груза;

•  при повреждении (порче) — в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза;

2) просрочку  доставки груза при наличии его вины независимо от ее формы. Ответственность предусмотрена в форме штрафа, размер которого определяется на различный видах транспорта по-разному.

Ответственность грузоотправителя наступает за:

•  неуплату или просрочку уплаты за перевозку;

•  превышение грузоподъемности вагона (контейнера) (на железной дороге).

50.договор  перевозки пассажиров и багажа. Претензии и иски по перевозкам.

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется оплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа — и за провоз багажа.

По своей правовой природе договор перевозки пассажира является консенсуальным, возмездным, двусторонним, публичным.

Сторонами договора являются перевозчик (транспортная организация) и пассажир (любое физическое лицо).

Предмет договора — транспортная деятельность перевозчика по доставке пассажира и его багажа в пункт назначения.

Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, в котором указываются все существенные условия договора. При перевозке пассажиров городским транспортом заключение договора осуществляется путем совершения конклюдентных действий (осуществление платежа жетоном, пластиковой карточкой или талоном).

Предъявлению  иска, вытекающего из перевозки груза, предшествует предъявление претензии к перевозчику в силу ст. 751 ГК.

Претензия составляется в письменной форме с изложением требований к перевозчику, подтвержденных документами, обосновывающими их, и признается предъявленной надлежащим образом при соблюдении установленных транспортным законодательством правил.

Для обращения  к перевозчику с претензией транспортное законодательство устанавливает сроки, именуемые претензионными. Ни продлению, ни восстановлению они не подлежат, а их пропуск погашает право заявителя на предъявление иска в суд. Таких сроков два: по претензиям об уплате штрафов — 45 дней, по остальным требованиям — 6 месяцев. Ответ на претензию должен быть дан в течение 30 дней.

Иск к перевозчику  может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения ответа в 30-дневный срок.

Срок исковой  давности по требованиям, возникающим  из перевозки грузов, 1 год.

51.договор  транспортной экспедиции.

Договор транспортной экспедиции — это соглашение сторон, в силу которого одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента — грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

По своей правовой природе договор транспортной экспедиции является двусторонним, возмездным, консенсуальным (при выполнении экспедитором услуг с уже вверенным ему грузом — реальным).

Сторонами договора являются экспедитор (субъект предпринимательской деятельности, имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности) и клиент (физическое лицо или организация).

Предметом договора транспортной экспедиции являются услуги, оказываемые экспедитором в связи с перевозкой груза.

Договор оформляется  в простой письменной форме. В обязанности экспедитора входит:

•  организация перевозки груза транспортом и маршрутом, избираемым экспедитором или клиентом (по соглашению);

•  заключение договора перевозки груза от своего имени или от имени клиента;

•  обеспечение  отправки и получения груза и  др. Клиент обязан:

•  оплатить услуги экспедитора;

•  выдать экспедитору  доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей;

•  предоставить необходимые документы и другую информацию, необходимую для исполнения экспедитором его обязанностей.  ,

Правовое регулирование  транспортно-экспедиционной деятельности осуществляется в соответствии с  Правилами транспортно-экспедиционной деятельности в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 1996 г. № 86.

52. общая  характеристика заемных и кредитных  правоотношений.

договор займа - это соглашение, по которому заимодавец передает в собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа  считается заключенным с момента  передачи денег или других вещей. Следовательно, этот договор - реальный, поскольку соглашение о даче денег взаймы без их реальной передачи правовых последствий не влечет.

Сторонами договора займа являются заимодавец и заемщик. Ими могут быть как граждане, так  и юридические лица, которые вправе совершать заемные сделки в пределах, установленных законодательством. В свою очередь, граждане могут быть и заимодавцами, и заемщиками, в то время как некоторые организации, например, ломбарды - только заимодавцами.

Предметом договора займа могут быть деньги или вещи, определенные родовыми признаками, которые переходят в собственность заемщика (хозяйственное ведение или в его оперативное управление).

кредитный договор - это соглашение, но которому банк или  небанковская кредитная финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им.

Кредитное правоотношение - это правоотношение, в котором  одна сторона (должник) обязана возвратить другой стороне (кредитору) полученные от нее в долг деньги или вещи, определенные родовыми признаками.

Кредитный договор - это юридический документ, порождающий взаимные обязательства и ответственность сторон. В нем должно быть отражено целевое назначение кредита, конкретный размер его, сроки погашения и процентов по нему, формы обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита, периодичность и сроки предоставления банку баланса для проверки обеспечения, взаимные права и обязанности сторон по кредитному договору, ответственность за несвоевременное погашение кредита, и др.

53. договор  займа. Понятие, предмет, форма.  Стороны в договоре займа, их  права и обязанности.

Договор займа  — это соглашение, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

По своей правовой природе договор займа является реальным, односторонним, возмездным или безвозмездным.

Предметом договора займа являются деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. Они передаются заемщику в собственность с условием возвращения заимодавцу не этих же денег или вещей, а такой же суммы денег или равного количества вещей.

Форма договора займа подчиняется общим правилам о форме сделок.

Виды договора займа:

•  целевой  заем (заем выдается на определенные цели, и заимодавец приобретает полномочия контроля за целевым использованием суммы займа);

. • заем, оформленный  векселем или облигацией;

•  договор  государственного займа (данный вид  договора имеет специальное регулирование, что обусловлено его субъектным составом);

•  коммерческий заем (осуществляется без специального оформления в силу одного из условий  заключенного договора).

Сторонами договора займа являются заемщик и заимодавец. Ими могут быть как физические, так и юридические лица. Особый субъектный состав имеет договор государственного займа ~ заемщиком в нем выступает Республика Беларусь или административно-территориальная единица.

54. кредитный  договор.

Кредитный договор, являясь разновидностью договора займа, представляет собой соглашение, в соответствии с которым банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

К кредитному договору применяются правила о договоре займа с учетом особенностей, установленных  специальным законодательством.

По своей правовой природе кредитный договор является консенсуальным, двусторонним, возмездным. Возмездность выражается в том, что за полученные по кредитному договору денежные средства кредитополучатель выплачивает проценты.

Предметом кредитного договора являются денежные средства. Кредит является целевым, т. е. его цели определяются кредитным договором. Законодательством устанавливаются определенные ограничения по использованию кредита: он не может быть использован для покрытия убытков, уплаты взносов в уставные фонды юридических лиц, погашения ранее полученных кредитов либо погашения кредита за другого кредитополучателя, уплаты налогов и иных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, страховых платежей и др.

Кредитный договор  заключается в письменной форме, несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его недействительность.

Существенными условиями кредитного договора являются;

•  сумма кредита  с указанием валюты;

•  проценты за пользование кредитом и порядок  их уплаты;

•  целевое использование кредита;

•  сроки и  порядок предоставления и погашения  кредита;

•  способ обеспечения  исполнения обязательств по кредитному договору;

•  ответственность кредитополучателя  за невыполнение условий договора;

•  иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Сторонами кредитного договора являются кредитополучатель и кредитодатель.

55.договор  факторинга.

Договор факторинга — это соглашение, по которому одна сторона (фактор) обязуется второй стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом (разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору) с переходом прав кредитора на фактора (открытый факторинг) либо без такого перехода (скрытый факторинг).

По своей правовой природе  договор факторинга является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

Предметом договора факторинга является финансирование кредитора — выплата ему суммы денежного обязательства должника с учетом дисконта. Этот договор может заключаться как по поводу одного, так и ряда денежных обязательств, в том числе и тех, которые могут возникнуть

в будущем, в частности однородных денежных обязательств по получению оплаты за поставленный товар. При скрытом факторинге в предмет договора входит и возврат денежных средств фактору за счет полученного им от должника (фактическая уступка денежного требования), а при открытом факторинге — переход прав кредитора к фактору (юридическая уступка денежного требования).

К существенным условиям договора относится также его цена, то есть размер дисконта (в твердой сумме или в виде процента).

Договор факторинга должен быть заключен в письменной форме.

Стороны договора факторинга — фактор и кредитор. В качестве фактора может выступать банк или иная кредитно-финансовая организация, в качестве кредитора — физическое или юридическое лицо.

Обязанности фактора:

•  вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты ему суммы денежного обязательства должника с учетом дисконта;

•  оказывать  кредитору иные финансовые услуги (по выставлению счетов к оплате и  т. д).

Обязанности кредитора:

•  при открытом факторинге: возвратить фактору полученную от него сумму денег и уплатить дисконт;

•  при скрытом  факторинге: уступить свое денежное требование к должнику.

56.понятие   и виды договора банковского  вклада. Предмет, стороны договора, их права и обязанности.

Договор банковского  вклада (депозита) — это соглашение, по которому одна сторона (вкладополучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) денежную сумму (вклад, депозит) и обязуется возвратить вкладчику вклад, а также начисленные на вклад проценты на условиях и в порядке, предусмотренных договором (ст. 773 ГК).

По своей правовой природе договор банковского вклада односторонний, реальный, возмездный. Он относится к числу банковских сделок, поэтому наряду с нормами Гражданского кодекса регулируется нормами гл. 21 Банковского кодекса, а также актами Национального банка Республики Беларусь.

Предметом договора банковского вклада (депозита) могут быть только деньги. Существенными условиями договора являются: сумма и валюта вклада, проценты по вкладу, вид договора, срок и условия возврата вклада соответственно для договоров срочного и условного банковского вклада и иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон достигнуто соглашение.

Форма договора письменная. Формой договора может служить сберегательная книжка, сберегательный (депозитный) сертификат или иной аналогичный документ. Сберегательная книжка — документ, оформляющий заключение договора банковского вклада с физическим лицом и удостоверяющий движение средств по счету.

Виды договора банковского вклада:

• договор банковского  вклада до востребования — вкладополучатель обязан возвратить вклад и выплатить  начисленные по нему проценты по первому требованию вкладчика;

•  договор  срочного банковского вклада — вкладополучатель обязан возвратить вклад и выплатить начисленные по нему проценты по истечении указанного в договоре срока;

• договор условного  банковского вклада — вкладополучатель обязан возвратить вклад и выплатить  проценты по нему по наступлении определенного  в договоре события.

57.понятие и виды договора банковского счета. Стороны в договоре. Порядок открытия банковского счета.

По договору текущего банковского счета одна сторона (банк) обязуется открыть другой стороне (владельцу счета) текущий счет для хранения ее денежных средств, зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу владельца счета, а также обязуется выполнять поручения владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета, а владелец счета предоставляет банку право использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов, определенных законодательством или договором, а также уплачивает банку вознаграждение за оказываемые банком услуги (ст. 774ГК).

По своей правовой природе договор двусторонний, кон-сенсуальный, возмездный, публичный. Предметом договора текущего банковского счета являются денежные средства, находящиеся на счете, с которыми банком производятся операции.

Форма договора письменная. Договор заключается, как правило, без указания срока.

Сторонами договора являются банк и владелец счета (клиент) — юридическое или физическое лицо.

Договор текущего банковского счета прекращается:

•  по заявлению  владельца счета;

•  по требованию банка — в случае отсутствия средств  на счете в течение 3 месяцев со дня последнего списания средств и в других случаях, предусмотренных законодательством;

•  в случае ликвидации предприятия или смерти гражданина — владельца счета;

•  в других случаях.

Правовое регулирование договора банковского счета осуществляется нормами Гражданского кодекса и нормами гл. 22 Банковского кодекса.

58. понятие расчетных правоотношений. Наличные и безналичные расчеты. Основные формы и принципы расчетов.

Расчетные правоотношения – гражданско-правовые обязательства, в силу которых одна сторона обязуется произвести расчет в пользу другой стороны, в установленной законодательством форме, а другая сторона обязуется произвести этот расчет и выполнить определенные действия, предусмотренные договором или законодательством.

Расчеты между субъектами хозяйствования осуществляются в наличной и безналичной форме. Субъекты хозяйствования обязаны открывать расчетный счет:

1)если ежемесячный  размер выручки от продажи  товаров, оказания услуг составляет  сумму, эквивалентную 1000 Б/В

2)прием наличных денежных средств осуществляется через кассовые суммирующие аппараты.

Расчетные правоотношения состоят из 2 обязательных стадий –  составление платежных документов и движение денежных средств.

Расчет в наличной форме допускается в следующих  случаях: если прием наличных денежных средств осуществляется в размере не более 300 Б/В в день в том числе:

А)при осуществлении  розничной торговли за приобретаемые  товары

Б)при реализации товаров через магазин-склад

В)при осуществлении  выставочной деятельности за оказанные услуги

Г)по оплате расходов при перевозке (покупка топлива).

Принципы расчетных  правоотношений:

1)расчетные правоотношения  осуществляются на основании  расчетных документов

2)расчеты осуществляются  только в добровольном порядке 

3)расчеты осуществляются за реально выполненные работы, оказанные услуги, переданный товар

Виды счетов:

1)договор временного  счета – заключается при строительстве  и заканчивает свое действие  с вводом объекта в эксплуатацию

2)договор корреспондентского  счета – открывается для банков для хранения денежных средств

3)договор благотворительного  счета – счет открывается для  безвозмездной помощи, благотворительных  взносов

4)договор карт-счета  – открывается при обслуживании  клиентов банковскими карточками

59. договор хранения. Понятие, форма договора. Стороны в договоре, их права и обязанности.

Сложность и  особенность хранения как обязательства  по оказанию услуг заключается в  двойственной природе данного договора. Двойственность обусловлена различными сферами применения, которые могут быть обозначены как "бытовая сфера" и "профессиональная сфера".

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется  хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), возвратить эту вещь в сохранности.

Обязанности поклажедателя. К числу обязанностей поклажедателя, кроме вышеупомянутой обязанности оплатить услуги хранителя либо только в виде возмещения, либо в виде и возмещения, и вознаграждения, относятся следующие:

а) обязанность  взять вещь обратно по истечении  обусловленного срока хранения;

б) обязанность  при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя об опасных свойствах  вещи.

Обязанности хранителя. Хранитель обязан:

а) принять вещь на хранение;

б) хранить вещь в течение всего обусловленного договором срока или до востребования  вещи поклажедателем;

в) предпринимать  действия, направленные на сохранение вещи и (или) ее полезных свойств, как  минимум, в том объеме, в каком  бы он заботился о сохранении своих  вещей;

г) оказывать  услуги по хранению лично, если иное не предусмотрено договором или другим способом не согласовано с поклажедателем.

Форма при заключении договора хранения определяется в зависимости  от вида и обстоятельств его заключения. Если сторонами договора являются граждане (бытовое хранение), они должны заключать  соглашение в письменной форме лишь в случаях, когда стоимость переданной на хранение вещи, как минимум, в десять раз превышает установленный законом минимальный размер оплаты труда (аналогично правилу, установленному для граждан при заключении договора займа).

60.хранение на товарном складе. форма договора складского хранения. Складские документы. Специальные виды хранения.

обязательств  хранения представляет особый интерес  по следующим причинам:

а) договор хранения на товарном складе имеет важное значение в хозяйственном обороте;

б) специфика  договора складывалась в течение  многих лет путем синтеза национальных правовых систем и обычаев международной  торговли.

Специфика хранения на товарном складе в сравнении с "общим хранением" состоит в  следующих существенных признаках, позволяющих характеризовать данную разновидность обязательства как отношение особого рода:

а) особый объект;

б) особый субъект;

в) особый характер формализации заключенного договора.

В качестве хранителей при специальных видах хранения законом предусмотрены:

• ломбард;

• банк;

• транспортная организация общего пользования, в  ведении которой находятся камеры хранения;

• организация, предлагающая своим посетителям  услуги по хранению вещей в гардеробе;

• гостиница (а  также приравненная к ней организация, оказывающая гостиничные услуги).

• Отдельно необходимо выделить субъект, оказывающий услуги по хранению вещи, являющейся предметом  спора (секвестр).

Складской документ по своему назначению удостоверяет:

а) факт заключения договора хранения на товарном складе в письменной форме;

б) факт принятия товара на хранение товарным складом;

в) право товаровладельца  на получение товара по истечении  срока хранения или по первому  требованию.

61.понятие  и значение страхования. Виды  и формы страхования.

Страхование –  это такой вид необходимой общественно – полезной деятельности, при которой гражданин и организация заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий в сфере их материальных и личных нематериальных благ путём внесения денежных взносов в особую специализированную организацию (страховщика), оказывающей страховые услуги, а эта организация при наступлении указанных последствий выплачивает за счёт средств этого фонда страхователю или иному лицу обусловленную сумму.

По форме организации  страхование выступает как государственное, акционерное, взаимное.

Государственное страхование представляет собой  организационную форму, где в  качестве страховщика выступает  государство в лице специально уполномоченных на это организаций. В круг интересов  государства входит его монополия на проведение любых или  отдельных видов страхования (определённых законом “о статусе страховой деятельности”).

Акционерное страхование  – негосударственная организационная  форма, где в качестве страховщика  выступает частный капитал в  виде акционерного общества, уставной фонд которого формируется из акций (облигаций) и других ценных бумаг, принадлежащих юридическим и физическим лицам, что позволяет при сравнительно ограниченных средствах быстро развернуть эффективную работу страховых компаний.

Взаимное страхование – негосударственная организационная форма, которая выражает договорённость между группой физических, юридических лиц о возмещении друг другу будущих возможных убытков в определённых долях согласно принятым условиям.

По форме проведения страхование может быть обязательным (в силу закона) и добровольным.

Особой организационной  формой является медицинское страхование.

62.страховое  правоотношение. Основания его возникновения.  Страховой риск. Страховой случай. Страховой взнос. Страховая сумма. Страховой интерес.

Страховое правоотношение - это вид правоотношения; это  урегулированное нормами страхового права общественное отношение, участники  которого являются носителями прав и  обязанностей в сфере страхования. Это индивидуализированное отношение  как отношение между отдельными лицами (физическими и юридическими), связанным между собой правами и обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и должного поведения.

Страховое правоотношение - это вид социальных связей участников отношений, возникающих и существующих на основе норм страхования. Юридическая связь обособленных субъектов страховых отношений выражается в наличии у них субъективных прав и юридических обязанностей, обеспеченных возможностью применения к нарушителям мер государственного принуждения. Страховые правоотношения возникают и реализуются по поводу страховой защиты имущественных интересов страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей) в связи с наступлением страховых случаев путем заключения ими договоров страхования со страховыми организациями и их исполнения.

  Страховой риск – это предполагаемое событие , на случай наступления которого производиться страхование.

Страховой случай - фактически наступившее событие, которое  предусмотрено законом или договором  страхования и влечет возникновение

обязанности страховщика  произвести страховую выплату.

Страховой интерес  – основанный на законе , ином правовом акте или договоре объективно обусловленный  интерес страхователя заключить  договор страхования .

Страховая сумма  – это установленная законом или договором страхования сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение в силу правил об имущественном страхование или которую он обязуется выплатить по нормам о личном страхование.

Страховая выплата  - денежная сумма , которую страховщик обязан уплатить в соответствии с законом или договором страхования в результате наступления страхового случая .

63. стороны в страховании, их права и обязанности.

Основными субъектами страхового правоотношения являются страховщик и страхователь. Страховщик принимает на себя риск, то есть ответственность за те последствия, которые могут произойти для жизни или имущества страхователя (или другого лица) от наступления предусмотренного страхованием события. Страхователь обязывается за это уплатить страховщику известный денежный взнос (страховую премию).

Кроме этих лиц  в страховом правоотношении могут  участвовать еще два лица: выгодоприобретатель  и застрахованное лицо. Выгодоприобретателем называется то лицо, которому страховщик должен выплатить страховое вознаграждение; выгодоприобретателем может быть сам страхователь или третье лицо. Застрахованным лицом является лицо, в жизни которого должно произойти событие, влекущее для страховщика обязанность уплаты страхового вознаграждения; им может быть страхователь, выгодоприобретатель или четвертое лицо. Выгодоприобретатель как самостоятельное лицо может участвовать в имущественном и в личном страховании. Застрахованное лицо как самостоятельное лицо может участвовать только в личном страховании. Кроме названных лиц в страховых правоотношениях участвуют страховые агенты и страховые брокеры. Страховые агенты - это физические или юридические лица, действующие от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. Если страховые агенты - физические лица, то они могут быть штатными сотрудниками страховой организации или не быть ими, а работать по договору поручения, в котором указываются их права, обязанности, размеры оплаты труда, ответственность. Страховые агенты обеспечиваются страховщиком комплектом правил страхования, стандартами договоров, копиями нотариально заверенных лицензий на осуществление страховой деятельности с приложением перечня видов страхования, а также доверенностью от страховщика.

Страховые брокеры - юридические или физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей и осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя или страховщика.

64.понятие договора поручения. Предмет, стороны договора поручения, их права и обязанности. Прекращение договора.

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Договор поручения — это договор о представительстве.

По своей правовой природе договор поручения является двусторонним, консенсуальным, безвозмездным или возмездным. Договор поручения является безвозмездным, если он не связан с осуществлением хотя бы одной из сторон предпринимательской деятельности или стороны не договорились о выплате вознаграждения.

Форма договора определяется общими правилами о форме сделок.

Срок определяется сторонами, однако возможно заключение договора поручения без указания срока.

Сторонами договора поручения являются поверенный и доверитель, в качестве которых могут выступать физические и юридические лица.

Предметом договора является совершение поверенным определенных договором юридических действий, влекущих возникновение, изменение и прекращение субъективных гражданских прав и обязанностей у доверителя. Не все юридические действия могут быть предметом договора поручения, поскольку они носят сугубо личный характер (вступление в брак, усыновление, составление завещания).

Заключая договор поручения, доверитель выдает поверенному доверенность на совершение предусмотренных договором юридических действий. Доверенность — письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

Договор поручения прекращается как по общим для всех обязательств основаниям, так и по специальным, обусловленным лично-доверительным характером отношений между доверителем и поверенным. К ним относятся:

•  отмена поручения  доверителем и отказ поверенного  от договора;

•  смерть доверителя или поверенного, объявление умершим, признание недееспособным, ограниченно  дееспособным или безвестно отсутствующим.

65. действия  в чужом интересе без поручения.

Действия без  поручения, иного указания или заранее  обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

Правила, предусмотренные  настоящей главой, не применяются  к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными органами и органами местного управления и самоуправления, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.

Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в интересах  которого она совершена, при условии  одобрения им этой сделки и если другая сторона не возражает против такого перехода либо при заключении сделки знала или должна была знать о том, что сделка заключена в чужом интересе.

При переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в интересах  которого она была заключена, последнему должны быть переданы и права по этой сделке.

Лицо, действия которого в чужом интересе привели  к положительному для заинтересованного  лица результату, имеет право на получение вознаграждения, если такое  право предусмотрено законодательством, соглашением с заинтересованным лицом.

66. понятие  договора комиссии. Предмет, стороны  и форма договора комиссии. Права  и обязанности сторон.

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

По своей правовой природе договор комиссии является двусторонним, возмездным, консенсуальным.

Сторонами договора комиссии являются комиссионер и комитент. Ими могут быть физические и юридические лица. В предусмотренных законодательством случаях указанные лица должны иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление торгово-посреднической деятельности.

Предмет договора комиссии составляют действия комиссионера по заключению сделок в интересах комитента.

Цена не является существенным условием договора. Она может определяться как в твердой сумме, так и в виде процента от цены сделки, заключенной комиссионером. Форма договора комиссии подчиняется общим правилам о форме сделок.

Специальными основаниями прекращения договора комиссии являются:

•  отмена поручения  комитентом и отказ комиссионера от договора;

•  смерть комиссионера, объявление его умершим, признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

• признание индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером, экономически несостоятельным (банкротом).

67. понятие  договора доверительного управления  имуществом и его значение. Предмет,  стороны и форма договора.

Договор доверительного управления имуществом — это соглашение, по которому одна сторона (вверитель) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя) (ст. 895 ГК).

Отношения доверительного управления имуществом могут возникнуть как в силу договора вверителя  с доверительным управляющим (коммерческая форма доверительного управления имуществом), так и в других случаях, предусмотренных законодательством: управление имуществом подопечных, назначение исполнителя завещания и другие основания (некоммерческая форма).

По своей правовой природе договор доверительного управления имуществом является двусторонним, реальным, возмездным, срочным.

Существенными условиями договора являются:

•  предмет  договора. Предметом доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы* отдельные объекты, относящиеся, к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество;

•  пределы  использования имущества доверительным  управляющим;

•  наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом (вверителя или выгодоприобретателя);

•  размер и  форма вознаграждения (для коммерческой формы доверительного управления);

: • срок действия  договора. Договор заключается на  срок не более 5 лет а если предметом договора являются денежные средства — не более 1 года.

Доверительный управляющий совершает соответствующие действия от своего имени, но должен указывать, что действует в качестве доверительного управляющего. Об этом третьи Лица могут быть .уведомлены пометкой. «Д.У.», которая проставляется после имени или наименования доверительного управляющего в письменных сделках и документах.

68.существенные  условия договора доверительного  управления имуществом. Права и  обязанности сторон.

В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны:

1) предмет договора, в том числе характеристика  имущества, передаваемого в доверительное  управление, и его стоимость; 

2) пределы использования  имущества доверительным управляющим; 

3) наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом (вверителя или выгодоприобретателя);

4) размер и  форма вознаграждения доверительному  управляющему, если выплата вознаграждения  предусмотрена договором; 

5) срок действия договора.

2. Договор доверительного  управления заключается на срок, не превышающий пяти лет. Для  отдельных видов имущества, передаваемого  в доверительное управление, законодательством  могут быть установлены иные  предельные сроки, на которые  может быть заключен договор.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении  договора по окончании срока его  действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законодательством или договором доверительного управления, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление. Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управления.

2. Права, приобретенные  доверительным управляющим в  результате действий по доверительному  управлению имуществом, включаются  в состав переданного в доверительное  управление имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества.

3. Для защиты  прав на имущество, находящееся  в доверительном управлении, доверительный  управляющий вправе требовать  всякого устранения нарушения  его прав.

доверительный управляющий представляет вверителю  и выгодоприобретателю отчет  о своей деятельности в порядке  и сроки, установленные договором  доверительного управления имуществом.

69.ответственность  при доверительном управлении  имуществом. Прекращение договора.

Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном  управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя  или вверителя, возмещает выгодоприобретателю  упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а вверителю – убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, в том числе упущенную выгоду.

Доверительный управляющий несет ответственность  за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или вверителя.

Обязательства по сделке, совершенной доверительным  управляющим с превышением предоставленных  ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет доверительный управляющий лично. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий или об установленных ограничениях, возникшие обязательства подлежат исполнению в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи. Вверитель может в этом случае потребовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков.

Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие:

1) смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, либо объявления его умершим  или ликвидации юридического лица – выгодоприобретателя, если договором не предусмотрено иное;

2) отказа выгодоприобретателя  от получения выгод по договору, если договором не предусмотрено  иное;

3) смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим,  объявления его умершим, признания недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, признания индивидуального предпринимателя экономически несостоятельным (банкротом), а также установления запрета доверительному управляющему осуществлять предпринимательскую деятельность в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами;.

70. договор  простого товарищества.

Договор простого товарищества – это соглашение сторон, по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской  деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

При этом каждый товарищ внести в общее дело вклад. Вкладом товарища признается все  то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между товарищами.

В результате участия  в формировании имущества полного  товарищества формируется общее  имущество товарищей. Внесенное  товарищами имущество, которым они  обладали на праве собственности, а  также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей.

Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглашение об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно.

71.публичное  обещание награды. Публичный конкурс.  Проведение игр и пари.

Лицо, объявившее публично о выплате денежного  вознаграждения или о выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения.

 Обязанность  выплатить награду возникает  при условии, что обещание награды позволяет установить, кем она обещана. Лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного подтверждения обещания и несет риск последствий непредъявления этого требования, если окажется, что в действительности объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом.

Если в публичном  обещании награды не указан ее размер, он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора - судом.

 Обязанность  выплаты награды возникает независимо  от того, совершено ли соответствующее действие в связи со сделанным объявлением или независимо от него.

Публичный конкурс  должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей.

 Публичный конкурс может быть открытым, если предложение организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствах массовой информации, либо закрытым, если предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса.

 Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участников, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем участие.

Требования граждан  и юридических лиц, связанные  с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы либо злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари.

72. понятие  и значение внедоговорных обязательств вследствие причинения вреда.

Обязательство вследствие причинения вреда — внедоговорное обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред» обязано этот вред возместить, а потерпевший вправе требовать возмещения вреда.

Обязательства вследствие причинения вреда - это самостоятельный тип гражданско-правовых обязательств. Им присущ ряд характерных признаков:

•  объектом являются как имущественные, так  и личные неимущественные отношения (честь, достоинство, личная тайна и  т. д.);

•  возникают вследствие нарушения прав, носящих абсолютный характер (право собственности, здоровье и др.);

•  носят внедоговорный  характер, поскольку возникают не в результате нарушения условий  договора, а в результате нарушения норм закона.

Сторонами обязательства являются кредитор и должник. Кредитор — потерпевший, юридическое или физическое лицо, которому причинен вред, а должник — причинитель вреда.

Предметом обязательства являются действия должника, направленные на возмещение причиненного ущерба.

73.общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. Ответственность юр.лица или гражданина за вред, причиненный его работником.

Обязательства вследствие причинения вреда возникают  при наличии следующих условий:

•  наличие  вреда у потерпевшего (вред возмещается в полном объеме). Вредом признается умаление принадлежащего юридическому лицу имущественного, а гражданину личного или имущественного блага. Вред может выражаться в порче (повреждении) или уничтожении имущества, полной или частичной утрате трудоспособности, потере кормильца, причинении личности нравственных или физических страданий (моральный вред), которые подлежат компенсации в денежной форме;

•  противоправность поведения причинителя вреда. Противоправным является действие, нарушающее нормы законодательства, а также субъективные права потерпевшего;

•  причинная  связь между поведением причинителя  вреда и наступившим вредом. Причинная  связь между действием (бездействием) причинителя и наступившими последствиями — взаимосвязь между причиной (противоправным поведением) и следствием (наступившим вредом);

•  наличие  вины причинителя (требуется не во всех случаях). Вина — психическое отношение лица к совершенному им деянию и наступившему результату.

1. Юридическое  лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании  трудового договора (контракта), а  также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

2. Хозяйственные  товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.

74.ответственность  за вред, причиненный незаконными  действиями государственных органов, органов местного управления и самоуправления, а также их должностных лиц.

Вред, причиненный  гражданину или юридическому лицу в  результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов  местного управления и самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего законодательству акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается соответственно за счет казны Республики Беларусь или казны административно-территориальной единицы.

Вред, причиненный  гражданину в результате незаконного  осуждения, незаконного привлечения  к уголовной ответственности, незаконного  применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается за счет казны, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.

Вред, причиненный  гражданину или ю/л в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, возмещается за счет соответствующей казны. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

В случаях, когда  вред подлежит возмещению за счет казны , казны субъекта  или казны муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы.

75. ответственность  за вред, причиненный деятельностью,  создающей повышенную опасность  для окружающих.

Юридические лица и граждане, деятельность которых  связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической  энергии высокого напряжения, атомной  энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих  ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 952 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое  лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем (статья 611), по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.

2. Владельцы  источников повышенной опасности  солидарно несут ответственность  за вред, причиненный в результате  взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Вред, причиненный  в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 933).

3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

76.ответственность  за вред, причиненный несовершеннолетними,  лицами, признанными полностью или  частично недееспособными, а также  лицами неспособными понимать  значение своих действий.

За вред, причиненный  несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители, усыновители или опекуны, а также воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения, которые в силу акта законодательства могут являться опекуном малолетнего.

Данные лица и учреждения несут ответственность  за вред, причиненный малолетним, если не докажут, что вред возник не по их вине. Под виной понимается неосуществление должного надзора за малолетним, безответственное отношение к их воспитанию, результатом чего и явилось неправомерное поведение детей.

Несовершеннолетний  в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несет ответственность за причиненный вред.

В этом случае возможно возложение обязанности возмещения вреда на родителей, усыновителей или попечителей субсидиарно, если у такого несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, и установлена вина этих лиц в возникновении вреда. Обязанность родителей, опекунов, попечителей прекращается, когда причинитель вреда достигает совершеннолетия, а также в случае, если у него появляются доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо он приобрел дееспособность до достижения 18 лет.

При причинении вреда совместными действиями нескольких несовершеннолетних ответственность родителей, усыновителей и попечителей определяется по принципу долевой ответственности, а несовершеннолетние отвечают солидарно.

Лицо, признанное в установленном порядке недееспо-. собным, не несет ответственности  за вред, причиненный его действиями. К ответственности привлекаются его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине. Эта их обязанность не прекращается даже в случае признания впоследствии гражданина дееспособным.

77.ответственность  за вред, причиненный вследствие  недостатков товара работы или  услуги.

Вред, причиненный  жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или  иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.

 Вред, причиненный  вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору  потерпевшего продавцом или изготовителем  товара.

 Вред, причиненный  вследствие недостатков работы  или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем).

 Вред, причиненный  вследствие непредоставления полной  или достоверной информации о  товаре (работе, услуге), подлежит возмещению  продавцом или изготовителем  товара или лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу.

 Вред, причиненный  вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в течение  установленного срока годности  или срока службы товара (работы, услуги), а если срок годности  или срок службы не установлен, в течение десяти лет со дня производства товара (работы, услуги).

 За пределами  этих сроков вред подлежит  возмещению, если:

-в нарушение  требований закона срок годности  или срок службы не установлен;

-лицо, которому  был продан товар, для которого была выполнена работа или которому была оказана услуга, -не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности или срока службы и возможных последствиях при невыполнении указанных действий либо ему не была предоставлена полная и достоверная информация о товаре.

 Продавец  или изготовитель товара, исполнитель  работы или услуги освобождается  от ответственности в случае, если докажет, что вред возник  вследствие непреодолимой силы  или нарушения потребителем установленных  правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения.

78. Возмещение  причиненного вреда. Объем, характер  и размер возмещения вреда.  Учет вины потерпевшего и имущественного  положения гражданина, причинившего  вред.

Удовлетворяя  требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 14).

принцип полного  возмещения убытков.лицо, право которого нарушено, может требовать полного  возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков  в меньшем размере. Это означает, что, по общему правилу, возмещению подлежат обе части убытков — как реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Вместе с тем  соглашение об ограничении размера  ответственности должника по договору присоединения или иному договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законом и если соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Однако по отдельным  видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом  деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков.

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред

1. Вред, возникший  вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

2. Если грубая  неосторожность самого потерпевшего  содействовала возникновению вреда  или его увеличению, в зависимости  от степени вины потерпевшего  и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя  вреда в случаях, когда его  ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда  может быть отказано, если законодательством не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.

79. Возмещение  вреда, причиненного повреждением  здоровья гражданина или его  смертью.

При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение.

2. При определении  утраченного заработка (дохода) пенсии (кроме пенсии по инвалидности, назначенной потерпевшему в связи  с соответствующим увечьем или  иным повреждением здоровья), назначенные  как до, так и после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.

3. Объем и  размер возмещения вреда, причитающегося  потерпевшему в соответствии  с настоящей статьей, могут  быть увеличены на основании  законодательства или договора.

80.возмещение  вреда, причиненного повреждением  здоровья гражданина не достигшего  совершеннолетия.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет 

1. За вред, причиненный  несовершеннолетним, не достигшим  четырнадцати лет (малолетним), отвечают  его родители, усыновители или  опекун, если не докажут, что  вред возник не по их вине.

2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился  в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении  социальной защиты населения  или другом аналогичном учреждении, которое в силу акта законодательства  является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине учреждения.

3. Если малолетний  причинил вред в то время,  когда находился под надзором  образовательного, воспитательного,  лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществляющего надзор на основании договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не из-за недостатков при осуществлении надзора.

4. Обязанность  родителей, усыновителей, опекуна, образовательных, воспитательных, лечебных и иных учреждений по возмещению вреда не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

1. Несовершеннолетний  в возрасте от четырнадцати  до восемнадцати лет самостоятельно  несет ответственность за причиненный  вред на общих основаниях.

2. В случае, когда  у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, усыновителями или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

81.регрессные  требования в обязательствах  из причинения вреда.

регресс — обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявляется одним физическим или юридическим лицом к другому  обязанному лицу.

Регрессный иск  — в гражданском праве требование кредитора о возврате денежной суммы, которую он уплатил третьему лицу по вине должника.

регрессное требование возникает у одного из солидарных должников, исполнившего обязательство  за остальных солидарных должников, и предполагает право требовать у остальных должников возмещения того, что он за них исполнил. Также лицо, возместившее вред, причнённый другим лицом, имеет право требования к этому лицу в размере выплаченной суммы. В Российском праве регресс следует отличать от суброгации.

регрессное требование, связанное с возмещённым вредом, возникает:

если работодатель возмещает вред, причинённый его  работником;

если страховщик выплачивает возмещение за страхователя или иное лицо, причинившее вред в состоянии алкогольного опьянения, или не имевшее права управления транспортным средством, или скрывшееся с места ДТП и иных подобных случаях, указанных в законе;

если страховщик в рамках социального страхования  возмещает вред, причинённый другим лицом;

если владелец источника повышенной опасности возместил вред, причинённый лицом, им управлявшим.

82.возмещения  морального вреда.

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные  права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию указанного вреда. Наиболее важными из нематериальных благ являются жизнь и здоровье граждан.

В Гражданском  кодексе содержится перечень оснований для компенсации морального вреда независимо от вины при-чинителя вреда:

•  вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

•  вред причинен распространением сведений, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина;

•  вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

•  иные случаи, предусмотренные законодательными актами.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной или с согласия потерпевшего в иной материальной форме. Размер компенсации определяется судом, который учитывает следующие факторы: степень вины нарушителя (если речь не идет об ответственности без вины), степень физических и нравственных страданий потерпевшего, иные обстоятельства (возраст потерпевшего, состояние его здоровья, материальное положение и т. п.).

83.обязательства  возникающие из неосновательного  обогащения, их особенности и  содержание.

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения, являются самостоятельным видом обязательств, сфера применения которых определяется как особенностями оснований их возникновения, так и спецификой их содержания.

Понятие обязательства  из неосновательного обогащения лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Сторонами обязательства  из неосновательного обогащения являются приобретатель (должник) и потерпевший (кредитор). В качестве должника и кредитора могут выступать граждане, юридические лица и иные субъекты гражданского права.

Предметом обязательства  из неосновательного обогащения является действие неосновательно обогатившегося (должника) по возврату потерпевшему (кредитору) неосновательно приобретенного или сбереженного.

Объектом обязательства  из неосновательного обогащения является имущество. Термин «имущество» включает в себя:

материальные предметы, которые в данном обязательстве должны определяться родовыми признаками, поскольку требование возврата индивидуально-определенной вещи возможно лишь с помощью виндикационного иска;

имущественные права.

Виды обязательств из неосновательного обогащения:

возникшие в  результате приобретения имущества (имущество  приобретателя увеличивается, а  имущество потерпевшего уменьшается);

возникшие в  результате сбережения имущества (сохранение имущества на стороне приобретателя  и уменьшение или неувеличение имущества на стороне потерпевшего).

Условия возникновения  обязательств из неосновательного обогащения:

обогащение одного лица должно произойти за счет другого;

обогащение должно произойти из-за отсутствия законных оснований к тому.

84.понятие  и источники, объекты и субъекты авторского права.

Авторское право — это совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей.

Объекты авторского права — это произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Объекты, охраняемые авторским правом, относятся к  таким областям человеческой деятельности, как наука, литература и искусство. Объектами авторского права являются:

•  литературные произведения;

•  научные произведения;

•  драматические  и музыкально-драматические произведения;

•  музыкальные  произведения;

•  аудиовизуальные  и фотографические произведения;

•  произведения скульптуры, живописи, графики, изобразительного и прикладного искусства;

•  произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

•  компьютерные программы;

Субъектами авторского права являются:

1) авторы - граждане  Республики Беларусь и иностранные  граждане, их наследники и иные  правопреемники;

2)  Республика  Беларусь.

Сфера действия авторского права определена ст. Закона «Об авторском праве и смежных  правах». Положения Закона применяются  к произведениям:

•  авторы которых  являются гражданами Республики Беларусь или постоянно проживают на территории Республики Беларусь, независимо от места их первого опубликования;

•  впервые  опубликованным либо находящимся на территории Республики Беларусь, независимо от гражданства или постоянного  места проживания их авторов;

•  другим произведениям, охраняемым на территории Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

85. права авторов произведений науки, литературы и искусства. Виды авторских прав. Срок действия авторского права.

 

Срок охраны авторского права

1. Право авторства,  право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

 Имущественные  права действуют в течение  всей жизни автора и 50 лет  после его смерти, кроме случаев,  предусмотренных настоящей статьей.

2. В отношении  анонимного произведения или  произведения под псевдонимом срок охраны составляет 50 лет с момента первого правомерного опубликования произведения.

 При отсутствии  правомерного опубликования в  течение 50 лет с момента создания  такого произведения срок охраны  составляет 50 лет с момента первого  доведения произведения до всеобщего сведения с согласия автора в форме иной, чем опубликование.

 При отсутствии  указанного правомерного опубликования  и любого другого доведения  до всеобщего сведения с согласия  автора в течение 50 лет с  момента создания такого произведения срок охраны составляет 50 лет с момента создания произведения.

 Если в  течение указанного срока автор  анонимного произведения или  произведения под псевдонимом  раскроет свою личность или  его личность не будет далее  оставлять сомнений, то применяется пункт 1 настоящей статьи.

3. Имущественные  права на произведение, созданное  в соавторстве, действуют в  течение всей жизни и 50 лет  после смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

4. Исчисление  сроков, предусмотренных настоящей  статьей, начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока.

86. авторский договор. классификация авторских договоров. Элементы и содержание авторского договора.

авторский договор — это соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей в отношении имущественных прав на объекты, охраняемые авторским правом.

типы авторских договоров;

лицензионный  договор о предоставлении исключительного  права на определенные виды использования - наиболее распространенный договор, наиболее важным условием, которого является правильное определение набора видов использования произведения;

договор о передаче прав на аудиовизуальное произведение;

  издательский  лицензионный договор - договор об издании произведения, характеризующийся соответствующем набором видов использования произведения, условием о количестве экземпляров минимального и максимального тиражей, условий о дополнительных тиражах, а также условия о качестве бумаги, печати и иных условиях. В обязанность издателя также входит начать использование произведение в течение определенного договором срока, либо в течение обычного времени, в течение которого обычно необходимо начать использование. В случае задержки начала использования произведения автор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке;

договор авторского заказа - договор, по которому автор  обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику. Автор  по условиям такого договора может предоставить право на использование произведения заказчику либо произвести отчуждение исключительного права на произведение в пользу заказчика.

Субъектами авторского договора являются автор или его  правопреемник, с одной стороны, и пользователь его произведения, с другой. К сторонам авторского договора в полной мере относятся все те положения, которые раскрывались выше применительно к субъектам авторского права.

87. понятие и сфера действия смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Срок действия смежных прав.

Сфера действия смежных прав

.Положения настоящего Закона об охране прав исполнителей применяются к:

- исполнителям, являющимся гражданами Республики  Беларусь;

- исполнителям, не являющимся гражданами Республики  Беларусь, но исполнения которых:

- имеют место  на территории Республики Беларусь, или

- включены в  фонограммы, охраняемые в соответствии  с настоящим Законом, или

- не записаны  на фонограмму, но содержатся  в передачах организаций эфирного  или кабельного вещания, охраняемых в соответствии с настоящим Законом.

Субъекты смежных  прав

Субъектами смежных  прав являются исполнители, производители  фонограмм, организации эфирного или  кабельного вещания.

 Исполнитель  осуществляет указанные в настоящем  разделе права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения.

Производитель фонограммы, организация эфирного или  кабельного вещания осуществляют свои права, указанные в настоящем  разделе, в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором  записанного либо передаваемого в эфир или по кабелю произведения.

Срок охраны смежных прав

Личные неимущественные  права исполнителя (право на имя  и право на защиту репутации), охраняются бессрочно.

 Имущественные  права, предусмотренные настоящим  Законом в отношении исполнителя, действуют в течение 50 лет с момента первой записи исполнения.

Имущественные права, предусмотренные настоящим  Законом в отношении производителя  фонограммы, действуют в течение 50 лет после первого опубликования  фонограммы или в течение 50 лет  после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока.

Истечение срока  действия имущественных прав на объекты  смежных прав означает переход этих объектов в общественное достояние.

 

88. Защита  авторских и смежных прав.

Защита авторских и сметных прав

Субъектами права  на защиту являются авторы, обладатели смежных прав, а также наследники и иные правопреемники.

Защита авторских  и смежных прав может осуществляться уголовно-правовым, административно-правовым и гражданско-правовым способами. Преобладающим является гражданско-правовой способ защиты.

В зависимости  от характера нарушения обладатели авторских и смежных прав могут требовать от нарушителей:

•  признания  своего авторского или смежных прав;

•  восстановления положения, существовавшего до нарушения авторского или смежных прав;

•  прекращения  действий, нарушающих права или создающих угрозу их нарушения;

•  возмещения убытков, включая упущенную выгоду;

•  принятия иных мер, связанных с защитой  авторского или смежных прав.

Во избежание  незаконного использования контрафактных (незаконно тиражированных) экземпляров произведений или фонограмм они подлежат обязательной конфискации по решению суда. Конфискованные экземпляры уничтожаются, кроме случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе. Кроме того,

может быть вынесено решение о конфискации материалов и оборудования, используемых для  изготовления и воспроизведения контрафактных экземпляров.

Незаконное распространение  или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, присвоение авторства либо принуждение к соавторству и др. влекут наказание в соответствии со ст. 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ряд нарушений авторских и смежных прав влечет административную ответственность.

89. Понятие права промышленной собственности. Субъекты и объекты права промышленной собственности.

К гражданским  правам относятся права промышленной собственности, или «промышленные  права». Это — субъективные права на различного рода результаты интеллектуального творчества — технические и нетехнические, которым предоставляется специальная правовая охрана ввиду их важного значения для хозяйственной деятельности, производства и торговли. В доктрине эти права рассматриваются либо как право собственности на нематериальный объект по так называемой проприетарной концепции, либо как особый вид исключительных прав.

Объектами промышленной собственности в соответствии с  Парижской конвенции по охране промышленной собственности являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, указания происхождения или наименования места происхождения товара, а также права по пресечению недобросовестной конкуренции, Изобретение и полезную модель можно определить как техническое решение задачи, возникшей в сфере практической деятельности человека и обусловленной определенной общественной потребностью.

Субъектами прав на объекты промышленной собственности  могут выступать физические (граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства) и юридические лица. Автором изобретения (полезной модели, промышленного образца) признается физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. Если в создании участвовало несколько лиц, они признаются соавторами. Порядок пользования правами в этом случае определяется соглашением между ними. Не признаются соавторами лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, а оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь либо помощь в оформлении прав на объекты и их использование.

90.Понятие  изобретения. Условия его патентоспособности. Объекты изобретения. Авторство  на изобретение. Патентообладатель.

Изобретению предоставляется  правовая  охрана,   если оно является новым, имеет  изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение  признается  новым, если  оно  не  является частью известного уровня техники,  который  определяется  по  всем  видам сведений, общедоступных в Республике Беларусь или зарубежных странах до даты приоритета изобретения.

Изобретение имеет  изобретательский уровень,  если оно  для специалиста явным образом  не следует из уровня техники.

Изобретение является промышленно  применимым,  если оно может быть  изготовлено   или использовано  в промышленности,  сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях   хозяйственной деятельности.

Объектами изобретений  могут являться:

устройство; способ; вещество;

штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных;

применение известного ранее устройства,  способа, вещества, штамма по новому назначению.

Автором изобретения  признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.

Порядок пользования  правами на изобретение, созданное в соавторстве, определяется соглашением между соавторами.

Не  признаются  соавторами  граждане,  не  внесшие  личного творческого вклада в  создание изобретения, а оказавшие  автору только техническую, организационную  или   материальную   помощь,   либо способствовавшие  оформлению права на изобретение и использованию изобретения.

Автору изобретения принадлежит  право  авторства, которое является  неотчуждаемым  личным  правом.  Авторство  на  изобретение

охраняется бессрочно.

Патент на изобретение  выдается:

автору (авторам) изобретения;

гражданину (гражданам) или юридическому лицу  (лицам), которые  указаны  автором  изобретения  в  заявке  на  выдачу  патента  либо в заявлении, поданном в Патентное  ведомство до внесения изобретения  в Государственный реестр изобретений Республики Беларусь, при наличии договора;

наследнику автора изобретения.

91.оформление  прав на изобретение (подача  заявки на выдачу патента, рассмотрение  заявки в патентном ведомстве,  экспертиза заявки)

Заявка  на  выдачу   патента  на  изобретение  подается  в Патентное ведомство:

 автором изобретения;

 работодателем   при наличии  условий;

гражданином или  юридическим лицом,   которым   автор или работодатель передадут  на  договорной основе  свое право  на подачу заявки или к которым  оно  перешло в соответствии с законодательством о наследовании.

Заявка может  быть подана через патентного  поверенного, зарегистрированного в Патентном  ведомстве.

Если при наличии  условий, работодатель  в  течение  трех  месяцев  с даты уведомления  его  автором о созданном изобретении не подаст  заявку, автор  вправе подать  заявку  и  получить   патент  на  свое  имя.

Экспертиза  заявки  осуществляется  Патентным  ведомством и включает  предварительную  и   патентную  экспертизы,  проводимые  в соответствии с  настоящим Законом и   правилами, установленными Патентным ведомством на его основе.

Заявитель имеет  право по своей инициативе  либо по приглашению государственного   патентного  эксперта   лично  или   через  своего

представителя принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе предварительной и патентной экспертиз.

Предварительная экспертиза заявки проводится в месячный срок с даты ее поступления в Патентное  ведомство.

В  ходе  проведения  предварительной экспертизы проверяется  наличие документов, содержащихся в  заявке, и рассматривается вопрос о том,  относится ли  заявленное изобретение  к объектам, охраняемым

настоящим Законом.

92.лицензионный  договор.

Лицензионный  договор — средство «распоряжения  исключительным правом»; гражданско-правовой договор, по которому «одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных образцом лицензионного договора пределах». Следовательно, в лицензионном договоре могут предоставляться авторские, патентные, смежные, а также другие права.

По лицензионному  договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь лицензионный договор предполагается возмездным.

В Государственном  реестре лицензионных договоров, договоров  уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности  Республики Беларусь подлежат регистрации  лицензионные договоры о предоставлении права использования следующих объектов права промышленной собственности, охраняемых в Республике Беларусь:

изобретений;

полезных моделей;

промышленных  образцов;

сортов растений;

топологий интегральных микросхем;

секретов производства (ноу-хау), относящихся к продукту или способу в любой области техники.

Такие лицензионные договоры при отсутствии их регистрации  в патентном органе считаются  недействительными в случаях, предусмотренных  законодательными актами.

93.право на полезную модель.

Полезная модель — сходный с изобретением нематериальный объект интеллектуальных прав (техническое  решение), относящийся к устройству. Для полезных моделей установлены  менее строгие условия патентоспособности, сокращенные сроки и упрощенные процедуры рассмотрения заявки. Платой за эти преимущества является сокращенный срок действия патента — 10 лет (с возможностью продления еще на 3 года).

Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, относящееся к устройствам и являющееся новым и промышленно применимым. К устройствам как объектам полезной модели относятся конструкции и изделия, а именно конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Заявка на выдачу патента Республики Беларусь на полезную модель подается в Национальный центр интеллектуальной собственности.

Заявка на полезную модель должна относиться к одной  полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой  настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели.

94. право  на промышленный образец.

Промышленный  образец — объект интеллектуальных прав, относящийся к внешнему виду, дизайну и эргономическим свойствам  изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Права на промышленный образец регулируются патентным  законодательством. Права на промышленный образец возникают при его  государственной регистрации. Документом, подтверждающим право на промышленный образец является патент. Патент на промышленный образец действует 15 лет; срок действия патента может быть продлён, но не более чем на 10 лет.

Автором промышленного  образца, признается гражданин, творческим трудом которого создано изобретение. Автору промышленного образца принадлежат нижеследующие права.

Исключительное  право — право правообладателя  по своему усмотрению разрешать или  запрещать другим лицам использование  промышленный образец в соответствии с условиями, определяемыми лицензионным договором. Использование промышленного образца без согласия правообладателя влечет ответственность, установленную ГК РБ и другими законами РБ.

Право авторства  — право признаваться автором  промышленный образец. Право авторства  неотчуждаемо и непередаваемо, в  том числе при передаче другому  лицу или переходе к нему исключительного права на промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его промышленный образец

95.право  на средства индивидуализации  участников гражданского оборота  и производимой ими продукции (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара).

На территории Республики Беларусь действует исключительное право на наименование, зарегистрированное в Республике Беларусь в качестве обозначения юридического лица.

На наименование, зарегистрированное или общепризнанное в иностранном государстве, исключительное право на территории Республики Беларусь действует в случаях, предусмотренных законодательством.

Действие права  на фирменное наименование прекращается с ликвидацией юридического лица или с изменением его фирменного наименования.

Владелец товарного  знака имеет исключительное право  использовать товарный знак и распоряжаться  им, а также право запрещать  использование товарного знака  другим лицам.

Никто не может  использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца.

Правовая охрана наименования места происхождения  товара в Республике Беларусь предоставляется  на основании его регистрации  в патентном органе или в силу международных договоров Республики Беларусь.

На основании  регистрации выдается свидетельство  на право пользования наименованием  места происхождения товара.

Порядок и условия  регистрации и выдачи свидетельства  на право пользования наименованием места происхождения товара, признания недействительными и прекращения действия регистрации и свидетельства определяются законодательством о наименованиях мест происхождения товаров.

Правовая охрана указания происхождения товара осуществляется на основании использования этого указания.

Правовая охрана указания происхождения товара состоит  в недопущении использования  ложных (фальшивых) указаний происхождения  товара, а также вводящих потребителя  в заблуждение в отношении  действительного места происхождения товара. Указание происхождения товара не подлежит государственной регистрации.

96.право  на новые сорта растений и  новые породы животных.

Права  на  новые  сорта  растений  и  новые  породы животных (селекционные достижения) охраняются при условии выдачи патента.

Селекционным  достижением  в  растениеводстве  признается  сорт растения,  полученный искусственным путем или путем  отбора и имеющий один  или  несколько существенных признаков, которые отличают его от существующих сортов растений.

Селекционным  достижением в животноводстве признается порода, то есть целостная многочисленная группа животных общего происхождения, созданная  человеком и имеющая генеалогическую структуру и свойства, которые  позволяют отличить ее от иных пород животных этого же вида, и количественно достаточная для размножения в качестве одной породы.

Права  на  новые  сорта  растений  и  новые  породы животных (селекционные достижения) охраняются при условии выдачи патента.

Требования, при  которых возникает право на получение  патента на селекционное достижение,  и  порядок  выдачи  такого  патента устанавливаются законодательством.

Действие патента  на селекционное достижение начинается со дня регистрации достижения в  государственном реестре охраняемых селекционных достижений и выдачи патента и продолжается в течение двадцати лет.

Законом могут  быть установлены более длительные сроки действия патента для отдельных  видов селекционных достижений.

97.право  на типологию интегральной микросхемы.

Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.

Правовая охрана, предоставляемая настоящим Кодексом, распространяется только на оригинальную топологию интегральной микросхемы, созданную в результате творческой деятельности автора и неизвестную автору и (или) специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания. Топология интегральной микросхемы признается оригинальной, пока не доказано обратное.

Топологии интегральной микросхемы, состоящей из элементов, которые известны специалистам в  области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания, предоставляется правовая охрана, если совокупность таких элементов в целом отвечает требованию оригинальности.

Правовая охрана, предоставляемая настоящим Кодексом, не распространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную информацию, которые могут быть воплощены в топологии интегральной микросхемы.

Автору топологии  интегральной микросхемы, отвечающей условиям предоставления правовой охраны, предусмотренным настоящим Кодексом (топологии), принадлежат следующие  интеллектуальные права:

1) исключительное  право;

2) право авторства.

 В случаях,  предусмотренных настоящим Кодексом, автору топологии интегральной  микросхемы принадлежат также  другие права, в том числе  право на вознаграждение за  использование служебной топологии.

98.правовая  охрана нераскрытой информации от незаконного вторжения.

Лицо, правомерно обладающее технической, организационной  или коммерческой информацией, в  том числе секретами производства (ноу-хау), не известной третьим лицам (нераскрытая информация), имеет  право на защиту этой информации от незаконного использования, если соблюдены условия.

Право на защиту нераскрытой информации от незаконного  использования возникает независимо от выполнения в отношении этой информации каких-либо формальностей (ее регистрации, получения свидетельств и т.п.).

Правила о защите нераскрытой информации не применяются  в отношении сведений, которые  в соответствии с законодательством  не могут составлять служебную или  коммерческую тайну (сведения о юридических  лицах, правах на имущество и сделках  с ним, подлежащие государственной регистрации, сведения, подлежащие представлению в качестве государственной статистической отчетности и др.).

Лицо, без законных оснований получившее или распространившее нераскрытую информацию либо использующее ее, обязано возместить тому, кто правомерно обладает этой информацией, убытки, причиненные ее незаконным использованием.

Если лицо, незаконно  использующее нераскрытую информацию, получило ее от лица, которое не имело  права ее распространять, о чем  приобретатель информации не знал и  не должен был знать (добросовестный приобретатель), правомерный обладатель нераскрытой информации вправе потребовать от него возмещения убытков, причиненных использованием нераскрытой информации после того, как добросовестный приобретатель узнал, что ее использование незаконно.

99. недопущение недобросовестной конкуренции. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Ответственность за осуществление недобросовестной конкуренции.

Недобросовестная  конкуренция в Республике Беларусь не допускается.

 Недобросовестной конкуренцией признаются:

1) все действия, способные каким бы то ни  было способом вызвать смешение  в отношении предприятий, товаров,  работ, услуг или предпринимательской  деятельности конкурентов; 

2) ложные утверждения  при осуществлении предпринимательской деятельности, способные дискредитировать предприятие, товары, работы, услуги или предпринимательскую деятельность конкурента;

3) указания или  утверждения, использование которых  при осуществлении предпринимательской  деятельности может ввести в  заблуждение относительно характера, свойств, пригодности к применению или количества товаров, работ, услуг конкурента;

4) другие действия, противоречащие требованиям настоящего  Кодекса и иных актов законодательства  о конкуренции, при осуществлении  предпринимательской деятельности.

Наиболее характерные  проявления данного вида правонарушения:

распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому  хозяйствующему субъекту либо нанести  ущерб его деловой репутации;

введение потребителя в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества товара и др. Лицо, осуществляющее недобросовестную конкуренцию, обязано прекратить противоправные действия и опубликовать опровержение распространенных сведений и действий, составляющих содержание недобросовестной конкуренции.

 Лицо, потерпевшее  от недобросовестной конкуренции,  вправе требовать от недобросовестного  конкурента возмещения причиненных  убытков.

100.понятие  и основания наследования. Открытие наследства.

Наследованием называется переход имущественных, а также некоторых неимущественных  прав и обязанностей умершего к другим лицам. При наследовании имущество  умершего переходит к другим лицам  в неизменном виде как единое целое  и в один и тот же момент.

Основания наследования: завещание и закон.

Для наследования по завещанию требуется, чтобы наследодатель  выразил свою волю относительно распределения  принадлежащего ему имущества на случай своей смерти в особом документе, именуемом завещанием. При наследовании по закону, воля наследодателя при распределении наследства между наследниками не участвует.

Наследование  по закону наступает, если:

1)наследодатель  не оставил завещания

2)наследодатель  завещал только часть имущества

3)наследники  по завещанию не приняли наследства

4)наследник по  завещанию умер раньше завещателя.

Под открытием  наследства понимается наступление  юридических фактов, с которыми закон  связывает возникновение права  наследования. К таким юридическим  фактам относятся смерть наследодателя или объявление его умершим. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда или указанный в судебном решении день предполагаемой гибели наследодателя.

Документом, подтверждающий факт смерти является свидетельство, выданное органами ЗАГС. Открытие наследства происходит в определенном месте. Под местом открытия наследства понимается последнее  место жительство наследодателя, а  если оно не известно, место нахождения недвижимого имущества, при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества.

101.состав  наследства. Наследники. Недостойные  наследники. Выморочное наследство.

Наследством называется имущество, переходящее после смерти лица к его наследникам.

Объектами наследства являются: в основном имущественные  права и обязанности наследодателя, в том числе жилой дом, квартира, предметы домашнего хозяйства, обихода, вклад в банке, пай в кооперативе, доля в совместной собственности, не полученная заработная плата, авторский гонорар, имущественные права автора.

Принимая наследство, наследник принимает одновременно все права и обязанности умершего.

Поскольку к  наследнику переходят права и  обязанности, то данное наследование называется универсальным.

Наследниками  признаются граждане, которые находились в живых к моменту смерти наследодателя, а также родившиеся после его  смерти. Наследниками могут быть юридические  лица, государство. Не имеют право  наследования ни по завещанию, ни по закону лица, умышленно лишившие жизни наследодателя либо совершившие на него покушение.

Отстраняются  от наследства также лица, которые  путем составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия  осуществлению наследодателем последней  воли или иными противозаконными действиями способствовали их самих или близких им лиц к наследованию или увеличению доли в наследстве.

Не могут наследовать  по закону родители после детей, в  отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены  в этих правах до открытия наследства, а также граждане злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя.

Законодательством предусмотрено, так называемое, выморочное наследство, которое признается таковым, если:

1)нет наследников ни по завещанию, ни по закону

2)никто из  наследников не имеет права  наследовать 

3)все наследники  отказались от наследства 

Наследство может  быть признано выморочным в судебном порядке по заявлению местного исполнительно-распорядительного  органа по истечении года со дня открытия наследства. Выморочное наследство переходит в собственность государства (АТЕ) по месту открытия наследства.

102. наследование  по завещанию. Понятие и форма  завещания. Закрытое завещание. Содержание завещания. Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания.

Распорядиться имуществом на случай смерти можно  только путем совершения завещания.

Завещание может  быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью  в полном объеме.

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

В завещании  могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более  гражданами не допускается.

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Завещание –  личное распоряжение гражданина, сделанное  в установленной форме о передаче после своей смерти принадлежащих  ему имущественных и некоторых  личных неимущественных прав другим лицам.

 Завещание  может совершить полностью дееспособное  лицо. Завещание совершается только  лично. 

Действующее наследственное право исходит из принципа свободы  завещания.

Свобода завещания  ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве, а также исключения возложения на наследников противоправных или невыполнимых условий.

Завещание является односторонней сделкой. К обязательным наследникам относятся:

1)несовершеннолетние  или нетрудоспособные лица наследодателя

2)нетрудоспособные  супруги

3)нетрудоспособные родители

В завещании  наследодатель вправе сделать особые распоряжения:

1)подназначить  наследнику другого наследника 

2)возложить на  наследника исполнения завещательного  отказа 

3)обязать наследника  совершить возложение

Завещание в  любое время может быть отменено и изменено завещателем, может быть составлено новое завещание.

Изменение производится путем составления нового завещания, которое либо содержит распоряжения, отсутствующие в предыдущем, либо исключает некоторые ранее сделанные  распоряжения. Полная отмена завещания производится путем составления нового завещания или путем подачи заявления об отмене предыдущего завещания нотариусу.

Завещание как  любая сделка может быть недействительным, признается недействительным, если:

1)не соблюдена  его форма (нотариальное удостоверение)

2)оно совершено  лицом, не обладающим дееспособностью 

3)содержание  завещание не соответствуют требованиям  закона 

4)завещание составлено  под влиянием неправомерного  воздействия на сознание и  волю завещателя других лиц  или его существенного заблуждения

5)завещание составлено  лицом, не способным в тот  момент понимать значение своих  действий или руководить ими 

В случае признания  завещания недействительным, вступает в силу порядок наследования по закону. Действительность завещания может оспариваться в суде в течение трехлетнего срока исковой давности, но не ранее открытия наследства.

Закрытое завещание  должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

Закрытое завещание  в заклеенном конверте передается завещателем  нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный  свидетелями, запечатывается в их присутствии  нотариусом в другой конверт, на котором  нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

103. Подназначение наследника. Завещательный отказ. Возложение. Право на обязательную долю в наследстве.

Завещатель может  на случай, если указанный в завещании  наследник умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или будет устранен от наследования как недостойный наследник, а на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя назначить другого наследника (подназначение наследника).

Подназначенным  наследником может быть любое  лицо, которое может быть наследником.

Отказ наследника по завещанию не в пользу подназначенного  наследника не допускается.

Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию  исполнение за счет наследства какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения завещательного отказа.

В случае смерти наследника, на которого был возложен завещательный отказ, или в случае непринятия им наследства исполнение завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю, либо к административно-территориальной единице, если имущество стало выморочным.

Завещательный отказ не исполняется в случае смерти отказополучателя до открытия наследства или после открытия, но до того момента, когда наследник по завещанию успел принять его.

Отказополучатель  не отвечает по долгам наследодателя.

Завещатель может  возложить на одного или нескольких наследников по завещанию обязанность  совершить какое-либо действие имущественного либо неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при выделении наследодателем части имущества для исполнения им возложения.

Предметом возложения может быть также содержание принадлежавших наследодателю животных, надзор и уход за ними.

к лицам, имеющим  право на обязательную долю, относятся:

1)несовершеннолетние  или нетрудоспособные дети наследодателя 

2)нетрудоспособный  супруг наследодателя 

3)нетрудоспособные  родители наследодателя

Такие наследники наследуют не менее ½ законной доли, такая доля называется обязательной.

104. Наследование по закону. Круг наследников по закону и очередность призвания их к наследованию. Наследование по праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследователя.

Наследование  по закону имеет место: если наследодатель  не составил завещание или если его  завещание признано полностью недействительным; если завещана только часть имущества  или завещание в определенной части признано недействительным. При наследовании по закону наследниками могут быть лица, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, и которые в соответствии с законом могут быть призваны к наследованию. Наследники: 1 - й очереди - дети, супруг и родители умершего.2-й очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя.3-й очереди - дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери; 4-й очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя При отсутствии у умершего наследников 1-4-й очереди право наследовать по закону получают родственники наследодателя 3-6-й степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей, Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. родственников 3-й степени родства - прадеды и прабабки наследодателя; родственников 4-й степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедов и бабок, родственников 5-й степени родства - дети его двоюродных внуков и внучек, дети его двоюродных братьев и сестер и дети его двоюродных дедов и бабок, родственников 6-й степени родства - дети его двоюродных правнуков и правнучек, дети его двоюродных племянников и племянниц и дети его двоюродных дядей и тетей.

В случаях

1) Внуки наследодателя  и их прямые потомки наследуют  по праву представления.

2) Дети братьев  и сестер наследодателя - его  племянники и племянницы наследуют  по праву представления.3) Двоюродные  братья и сестры наследодателя  наследуют по праву представления настоящего Кодекса, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, если об этом указано в завещании Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение наследства наследника по закону не распространяется на его потомков, наследующих по праву представления, если из завещания не вытекает иное. Потомки умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника, который мог быть отстранен от наследования по основаниям, могут быть отстранены судом от наследования по праву представления, если суд сочтет призвание их к наследованию противным основам нравственности. Наследование нетрудоспособными и иждивенцами. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные родители и супруг имеют право на обязательную долю в наследстве (они называются необходимыми наследниками). Данное законодательное решение направлено на то, чтобы защитить интересы этой категории наследников на случай, если они не являются наследниками по завещанию. Размер обязательной доли в наследстве - не менее половины доли, которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону.

105. принятие  наследства. Наследственная трансмиссия.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, если право подлежит регистрации. Способы принятия наследства: подача нотариусу по месту открытия наследства завления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом, в частности, когда: наследник принял меры к сохранению имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы. Срок для принятия наследства: наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства; если право наследования возникает для других лиц в случае отказа наследника от наследства, они могут принять наследство в течение оставшейся части срока, а если она менее 3 месяцев, то в течение 3 месяцев; лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство до истечения 3 месяцев со дня окончания срока. По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд может признать его принявшим наследство, если найдет причины пропуска срока уважительными. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Право на наследство оформляется выдачей наследнику свидетельства о праве на наследство.

106.Отказ  от наследства и его правовые  последствия.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

При наследовании выморочного имущества отказ  от наследства не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

 Если наследник  совершил действия, свидетельствующие  о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого  наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен  или взят обратно.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Отказ от наследства – это односторонняя сделка наследника.

 Отказ от  наследства выражает волю наследника, содержанием которой является нежелание принять на себя права и обязанности, составляющие наследство. Отказ от наследства – сделка, относящаяся ко всему наследству в целом, поэтому прямо установлено, что отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается, как не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием. Однако наследнику предоставлено право отказаться от принятия части наследства при таких же условиях, при каких разрешается принятие части наследства, если наследнику причитается наследство по различным основаниям одновременно.

По содержанию различаются два вида отказа от наследства: отказ в пользу других лиц, так  называемый направленный отказ, и безусловный  отказ.

107.Раздел  наследства. Ответственность наследников  по долгам наследователя.

Раздел наследства в нотариальном порядке возможен только при достижении наследниками, принявшими наследство, предварительного устного соглашения о его разделе. В противном случае раздел наследства производится в судебном порядке. Отказ  нотариуса в удостоверении соглашения о разделе наследственного имущества при отсутствии спора между наследниками может быть обжалован в суде.

 Имущество  подлежит разделу между наследниками, если оно входит в состав  наследства и находится в общей  долевой собственности двух или нескольких наследников. Раздел наследственного имущества возможен как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию.

 При наследовании  по завещанию раздел возможен, если наследственное имущество  согласно завещанию распределено между наследниками в долевом отношении. Раздел наследства, завещанного одному лицу, возможен при наличии наследников, имеющих право на обязательную долю.

Соглашение о  разделе наследства не может быть удостоверено, если завещателем имущество  было конкретно распределено между наследниками. В данном случае каждый из наследников становится собственником конкретного имущества, оставленного ему завещателем.

Обязанности наследодателя, не прекращающиеся в связи с его  смертью, переходят к его наследникам. В частности, это относится к задолженности по квартплате и коммунальным платежам. Закон устанавливает, что обязательство прекращается смертью должника лишь в случае, если исполнение не может быть произведено без его личного участия или при условии, что обязательство иным образом неразрывно связано с его личностью.

Наследники, принявшие  наследство, по долгам наследодателя  отвечают солидарно. Это означает, что  кредитор вправе требовать исполнения обязанности наследодателя (полностью  или частично) от всех наследников совместно. Однако ответственность каждого из таких наследников ограничена стоимостью перешедшего к нему наследственного имущества.

108.Свидетельство   права на наследство, сроки его выдачи.

Нотариус по месту открытия наследства на основании  заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство в установленные статьей 1084 Гражданского кодекса Республики Беларусь сроки выдает свидетельство о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство выдается отдельно на каждый объект наследственного имущества, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

При выдаче свидетельства  о праве на наследство на имя ограниченно  дееспособного или недееспособного  наследника нотариус сообщает об этом в орган опеки и попечительства по месту жительства наследника в целях охраны его имущественных интересов.

Выдаче свидетельства  о праве на наследство по закону предшествует проверка нотариусом факта  смерти наследодателя, времени и  места открытия наследства, наличия  отношений, являющихся основанием для  призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, состава и принадлежности наследственного имущества.

В подтверждение  указанных обстоятельств истребуются  соответствующие документы.

Если в отношении  одного или нескольких наследников по закону отсутствуют документы, подтверждающие наличие оснований для призвания к наследованию по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с письменного согласия всех остальных наследников, принявших наследство и в отношении которых имеются документы, являющиеся основанием для призвания их к наследованию по закону.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам  по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением  случаев, предусмотренных ГК РБ.

При наследовании как по закону, так и по завещанию  свидетельство о праве на наследство может быть выдано ранее истечения  шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные  данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников в отношении наследства или его соответствующей части не имеется.

Выдача свидетельства  о праве на наследство может быть приостановлена по постановлению суда в случае спора о праве собственности  на наследственное имущество.

109. Особенности  наследования отдельных видов  имущества.

Наследование  отдельных видов имущества имеет некоторые особенности.

При наследовании ограниченно-оборотных вещей, полученных наследодателем по специальному разрешению (например, оружие), не требуется наличие специального разрешения у наследника в момент принятия наследства, но такое разрешение должно быть получено позже. В случае отказа наследнику в выдаче такого разрешения право собственности на вещь прекращается.

В случае смерти участника полного товарищества или полного товарищества на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива его доля (пай) в складочном (уставном) капитале соответствующей организации входит в состав наследственного имущества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится участником этих организаций в случае их согласия (в противном случае они должны выплатить компенсацию доли наследодателя). Наследники пая вкладчика товарищества на вере и акций в акционерном обществе становятся участниками этих организаций. Наследник пая члена потребительского кооператива имеет право на принятие в члены этого кооператива.

Земельный участок, принадлежавший наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения или праве собственности, наследуется без получения наследником специального на то разрешения.

При невозможности раздела  между несколькими наследниками земельного участка из-за ограниченного  его размера земельный участок  переходит наследнику, имеющему преимущественное право на его получение, а при отсутствии такового земельный участок переходит к нескольким наследникам на условиях общей долевой собственности.

Денежные вклады, внесенные  гражданином в кредитное учреждение (банк), могут быть завещаны как путем  оформления завещательного распоряжения непосредственно в этом учреждении, так и в завещании, оформленном в нотариальной конторе на все наследство.

При наследовании имущества  несколькими наследниками доля пережившего  супруга всегда будет больше доли остальных наследников, поскольку пережившему супругу принадлежит половина имущества, нажитого совместно с наследодателем.



Информация о работе Шпаргалки по "Гражданскому праву"